<<
>>

§1. Очередность призвания наследников по закону к наследованию

Основаниями наследования по .закону являются следующие юридические факты: кровное родство с наследодателем, заключение брака в порядке, предусмотренном семейным законодательством, усыновление и иждивение, которые можно рассматривать как ис­ключения из принципа кровного родства при наследовании по за­кону.

Часть третья ГК РФ предусматривает новый порядок призвания к наследству при наследовании по закону, что выражается в увели­чении очередей наследников и введении нового правового институ­та — степени родства.

В соответствии с частью 1 ст. 6 Вводного закона от 26 ноября 2001 г. № 147-ФЗ применительно к наследству, открывшемуся до введения в действие части третьей Гражданского кодекса, круг на-

420 следников по закону определяется в соответствии с правилами ча­сти третьей Кодекса, если срок принятия наследства не истек надень введения в действие части третьей Кодекса либо если указанный срок истек, но на день введения в действие части третьей Кодекса наследство не было принято никем из наследников, указанных в ста­тьях 532 и 548 ГК РСФСР, свидетельство о праве на наследство не было выдано Российской Федерации, ее субъекту или муниципаль­ному образованию или наследственное имущество не перешло в их собственность по иным установленным законом основаниям. В этих случаях лица, которые не могли быть наследниками по закону в со­ответствии с правилами Гражданского кодекса РСФСР, но являются таковыми по правилам части третьей ГК РФ (ст. 1142—1148), могут принять наследство в течение шести месяцев со дня введения в дей­ствие части третьей Кодекса.

Наследование по закону происходит в следующих случаях:

— когда завещание отсутствует;

— когда наследник по завещанию отказался от наследства или не принял его;

— когда наследник по завещанию устраняется от наследования как недостойный по правилам статьи 1117 ГК РФ;

— если завещана только часть имущества;

— если завещание полностью или частично недействительно (по закону наследуется только часть имущества, в отношении которой завещательное распоряжение оказалось недействительным);

— когда наследник по завещанию умер ранее наследодателя;

— к наследованию призываются лица, имеющие право на обяза­тельную долю;

— наследование выморочного имущества.

Употребляя термин «дети», законодатель имеет в виду сыновей и дочерей наследодателя, родившихся в зарегистрированном браке. Что касается детей, родившихся в незарегистрированном браке, то после матери они наследуют всегда, а после отца лишь в тех случаях, когда отцовство подтверждено в установленном законом порядке: либо органами загса на основании совместного заявления родите­лей, либо судом по правилам статьи 50 СК РФ, либо записью об от­цовстве н свидетельстве о рождении детей, родившихся в незареги­стрированном браке до 8 июля 1944 года.

Если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, а также в течение 300 дней с момента расторжения брака, отцом ре­бенка признается супруг (бывший супруг) матери ребенка, если не доказано иное (п. 2 ст. 48 С К РФ). Если брак между родителями ре­бенка признан недействительным, на права ребенка, в том числе на

наследственные, это не влияет, если ребенок рожден в таком браке 421 либо в течение 300 дней со дня признания брака недействительным (п. 3 ст. 30 СК РФ). Что касается ребенка, в отношении которого его родители (один из них) были лишены родительских прав, он сохра­няет право на получение наследства.

Под усыновленными понимаются дети, чье усыновление юри­дически оформлено в соответствии с правилами статей 124— 127 СК РФ. Усыновленные дети утрачивают правовую связь со сво­ими кровными родителями и после них не наследуют.

Понятием «супруг» охватываются лица, состоявшие с наследо­дателем в зарегистрированном браке в момент открытия наследства. Бывший супруг права на наследство не имеет, он утрачивает его с момента расторжения брака.

Из лиц, охватываемых понятием «родители умершего», мать на­следует всегда, а отец — только в случаях, когда он состоял с мате­рью в зарегистрированном браке либо когда отцовство установлено в предусмотренном законом порядке.

Братья и сестры умершего, призываемые к наследованию, мо­гут быть полнородными (у них общие отец и мать) и неполнород­ными (у них одна мать и разные отцы — единоутробные братья и сестры, или один отец и разные матери — единокровные братья и сестры).

Сводные братья и сестры (например, дети от первых браков лиц, вступивших между собой во второй брак) друг после друга не наследуют.

Более близкие родственники отстраняют от наследования более дальних. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей.

Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исклю­чением наследующих по праву представления, так как доля наслед­ника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, поступает к его потомкам и делится между ними поровну.

Право представления означает право занять при наследовании место, которое принадлежало бы восходящему в прямой линии род­ственнику, если бы он мог наследовать в момент открытия наслед­ства[91].

Как и в дореволюционном, советском и нынешнем гражданском праве, наследование но праву представления возможно только при наследовании по закону, и распространяется оно только на прямых

422 нисходящих — внуков и правнуков. Сегодня этот очень узкий круг лиц расширен: в него включены племянники и племянницы насле­додателя, его двоюродные братья и сестры.

Если у наследодателя остались только внуки, братья и сестры, то к наследованию должны призываться только внуки, хотя они и не названы в числе наследников первой очереди, в противном слу­чае получится, что должны призываться наследники двух очередей, а это недопустимо.

Для наследования по праву представления характерно то, что нисходящие родственники наследника, умершего до открытия на­следства, получают вместе ту долю, которую мог бы получить на­следник, если бы дожил до открытия наследства. Если внуков не­сколько, они наследуют поровну в той доле, которая причиталась бы их умершему родителю.

Наследниками первой очереди но закону являются дети, супруг и родители наследодателя (п. 1 ст. 1142 ГК РФ),

Гражданский кодекс сохраняет родителей в числе наследников по закону первой очереди. Характеризуя наследственные права ро­дителей, согласимся с мнением Е. Сегаловой, считающей, что «вклю­чение родителей в круг наследников по закону первой очереди явля­ется одной из особенностей российского наследственного права, что, видимо, отражает традиционно большую, чем в Западной Европе, близость отношений между детьми и родителями»[92].

Действитель­но, почти во всех законодательствах стран континентальной Евро­пы родители относятся к наследникам второй очереди. Например, в соответствии с Гражданским уложением ФРГ родители наследо­дателя отнесены к наследникам второй парантеллы. По Закону о на­следовании в Болгарии родители умершего призываются в качестве наследников второй очереди в случае отсутствия нисходящих или пережившего супруга наследодателя[93].

В круг наследников по закону входят дети, причем не только родные, но и усыновленные.

В круг наследников по закону второй очереди включены пол­нородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его де­душка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери.

В советской и современной гражданско-правовой литературе к 423 братьям и сестрам наследодателя относят лиц, чья родственная связь устанавливается по наличию общих одного или двух родителей[94].

Для наследственного права признак полнородности между на­следодателем и его братьями и сестрами правового значения не име­ет. Поэтому полнородные и неполнородные братья и сестры облада­ют равными взаимными наследственными правами. Они наследуют один после другого независимо от того, имеются ли одновремен­но полнородные и неполнородные братья и сестры. Важно только, чтобы братьев и сестер связывало кронное родство, обусловленное происхождением от одного общего предка — от одного отца или от одной матери. Именно поэтому не являются наследниками друг по­сле друга сводные братья и сестры, т.е. дети от предыдущих браков каждого из супругов, входящие в одну семью. Сводные братья и се­стры не имеют общих родителей и состоят не в родстве, а в свойстве по отношению друг другу. Хрестоматийный пример обнаруживаем у В.И. Серебровского: «... например, если у вдовца (или разведенно­го) имелись дети от первого брака, а затем он женился на вдове (или разведенной), также имеющей детей от первого брака, то эти дети не приобретают права наследования друг после друга*[95].

Если нет наследников первой и второй очереди, наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и неполнород- ные братья и сестры родителей наследодателя — дяди и тети насле­додателя (ст.

1144 ГК РФ).

Наследниками четвертой очереди являются родственники тре­тьей степени родства — прадедушки и прабабушки наследодателя как со стороны дедушки, так и со стороні»! бабушки умершего (и. 2 ст. 1145 ГК РФ). Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого на­следодателя в это число не входит (абз, 2 п. 1 ст. 1145 ГК РФ).

Как и наследники третьей очереди, прадедушки и прабабушки получили возможность быть призванными к наследованию с 17 мая 2001 года. Для призвания их к наследованию как наследников чет­вертой очереди необходимо их кровное родство с правнуками- наследодателями.

424 Круг наследников пятой, шестой и седьмой очередей установлен пунктами 2 и 3 ст. 1145 ГК РФ. Они призываются тогда, когда нет наследников предшествующих очередей.

В качестве наследников пятой очереди призываются к насле­дованию родственники четвертой степени родства — дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюрод­ные дедушки и бабушки). Наследниками шестой очереди являются родственники пятой степени родства — дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и пле­мянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

Если нет наследников предшествующих очередей, в качестве наследников седьмой очереди по закону к наследованию призыва­ются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя. При усы­новлении (удочерении) они призываются к наследованию в порядке первой очереди.

Право на обязательную долю в наследстве. Российское доре­волюционное законодательство не знало института необходимого наследования и обязательной доли[96]. Институт обязательной доли в советском государстве был введен постановлением В ЦИК и СНК РСФСР от 28 мая 1928 г.

Правило об обязательной доле в наследстве, ограничивающее свободу завещания, введено в гражданское законодательство в це­лях материального обеспечения категорий лиц, нуждавшихся в осо­бой защите в силу возраста или состояния здоровья.

Это вполне со­гласуется с частью 3 ст. 55 Конституции России, предусматриваю­щей возможность ограничения федеральным законом прав и свобод человека и гражданина в той мере, в какой это необходимо в целях защиты прав и законных интересов других лиц, а также с частью 3 ст. 17 Конституции, в соответствии с которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

Важную роль в определении позиции законодателя в отношении правил об обязательной доле сыграло определение Конституци­онного Суда Российской Федерации от 9 декабря 1999 г № 209-0. В нем указывалось, что анализ практики применения статьи 535

ГК РСФСР свидетельствует о том, что праву нетрудоспособного 425 супруга на обязательную долю в наследстве суды придают абсолют­ный, императивный характер без учета обстоятельств конкретного дела, в частности, наличия у нетрудоспособного наследника но за­кону собственного имущества, его участия в образовании общей собственности и длительности совместного пользования ею. Предо­ставление наследнику обязательной наследственной доли в полном объеме во всех без исключения случаях, а также неправильное опре­деление субъекта, имеющего право на обязательную долю в наслед­стве, могут приводить к нарушению принципа социальной справед­ливости и отказу гражданам в их праве на судебную защиту.

В части третьей ГК РФ правила об обязательной доле значитель­но изменились по сравнению с правилами ГК РСФСР 1964 г. Эти изменения заключаются в следующем:

1) норма о праве на обязательную долю в наследстве отнесена к разделу, регулирующему наследование по закону:

2) уменьшен ее размер с 2/3 до половины доли, которая причита­лась бы необходимому наследнику при наследовании по закону;

3) суд может в указанных в законе случаях уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении;

4) в отличие от ранее действовавшей нормы, в статье 1149 ГК РФ специально не указано, что право на обязательную долю имеют как усыновленные (в качестве детей), так и усыновители (в качестве ро­дителей). Новая формулировка исходит из того, что в соответствии со статьей 137 СК РФ усыновители и усыновленные в личных не­имущественных и имущественных правах приравниваются к род­ственникам по происхождению, в связи с чем специального указа­ния на их права в наследственном правопреемстве не требуется.

Правило об обязательной доле рассматривается в юридической литературе не только как установленная законом поправка к распо­ряжениям наследодателя[97], сделанным в завещании, но и, более того, как одно из основных ограничений свободы завещания.

Кого закон относит к лицам, имеющим право на обязательную долю?

В соответствии со статьей 1149 ГК РФ несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ, наследуют независимо от содержания завещания не

426 менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

Основные правила, связанные с обязательной долей и порядком ее определения, заключаются в следующем.

1. Перечень наследников, имеющих право на обязательную долю, указанный в ст. 1149 ГК РФ, является исчерпывающим и не подлежит расширительному толкованию.

2. Наследник может быть лишен нрава на обязательную долю как недостойный (п. 4 ст. 1117 ГК РФ).

3. Поскольку право на обязательную долю в наследстве по свое­му характеру связано с личностью необходимого наследника, оно не может переходить к другим лицам ни в порядке наследственной трансмиссии (п. 3 ст. 1156 ГК РФ), ни в порядке адресного (направ­ленного) отказа (п. 1 ст. 1158 ГК РФ).

4. О том, что завещание в части, противоречащей правилам об обязательной доле, может быть признано недействительным, нота­риус обязан предупредить завещателя при удостоверении завеща­ния (п. 6 ст. 1125, абз. 2 п. 3 сг. 1126 ГК РФ).

5. Право на обязательную долю не может быть поставлено в за­висимость от согласия других наследников на ее получение, так как закон не предусматривает необходимости их согласия.

6. Наследники по праву представления, т.е. внуки и правну­ки наследодателя, чьи родители умерли до открытия наследства, а также наследники второй и последующих очередей не имеют права на обязательную долю в наследстве, за исключением случаев, ког­да эти лица находились на иждивении умершего. Это разъяснение Пленума Верховного Суда Российской Федерации в постановле­нии от 23 апреля 1991 г. № 2 сохраняет свое значение и в отношении наследников всех очередей, а также наследников, наследующих по праву представления в соответствии с новым законодательством.

7. Обязательная доля исчисляется из законной доли, которая яв­ляется частью всего наследственного имущества. Таким образом, и обязательная доля — также часть всего наследственного имущества, а не только часть завещанного наследственною имущества вне зави­симости от того, какая его часть является предметом завещательно­го распоряжения. В соответствии с пунктом 2 ст. 1149 ГК РФ право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшей­ся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части иму­щества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана.

8. Суду предоставлено право уменьшить размер обязательной 427 доли или отказать в ее присуждении, если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя

не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для про­живания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т.н.) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п. (п. 4 ст. 1149 ГК РФ).

Таким образом, это право может быть использовано лишь в трех случаях:

— если речь идет об определенном имуществе, предназначенном для проживания (дом, квартира, иное жилое помещение, дача и др.) или использования в качестве основного источника средств к суще­ствованию (орудия труда, творческая мастерская и др.);

— если наследник по завещанию пользовался этим имуществом при жизни наследодателя;

— если обязательный наследник при жизни наследодателя этим имуществом не пользовался.

9. При выделении наследнику имущества в счет обязательной доли должно учитываться все имущество, полученное таким на­следником из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в его пользу завещательного отказа (п. 3 ст. 1149 ГК РФ).

10. Размер обязательной доли должен составлять не менее по­ловины доли, которая причиталась бы необходимому наследнику по закону. Иными словами, обязательная доля должна составлять не менее 1/2 законной доли.

11. Правила об обязательной доле в наследстве, установленные частью третьей ГК РФ, применяются к завещаниям, совершенным после 1 марта 2002 г.

Рассмотрим несколько примеров подсчета обязательной доли.

ИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

В момент открытия наследства у наследодателя имелись супруга 56 лет и совершеннолетний трудоспособный сын. Завещание составлено е пользу двух братьев наследодателя.

Решение. При определении обязательной доли в данном случае будут при­ниматься в расчет два наследника по закону — жена и сын наследодателя. Поскольку они согласно статье 1142 ГК РФ являются наследниками первой очереди, то при отсутствии завещания братья наследодателя как наследники второй очереди не имели бы права на наследство.

Обязательная доля жены будет исчисляться исходя из 1 /2 доли, так как при наследовании по закону жена и сын наследовали бы в равных долях каждый. В итоге жена должна получить 1/2 доли от 1/2, т.е. 1 /4 долю. На 3/4 доли наследственного имущества будет выдаваться свидетельство о праве на на­следство по завещанию.

Наследодатель завещал все принадлежащее ему имущество сыну и трем племянникам е равных долях каждому. Сын наследодателя, являющийся одним из наследников по завещанию, в момент смерти наследодателя был инвалидом II группы. Других наследников по закону у наследодателя не име­лось. Имущество наследодателя заключается в жилом доме.

Решение В случае наследования по закону (при отсутствии завещания) единственным наследником был бы сын наследодателя и к нему перешло бы все наследственное имущество. Поэтому при наличии указанного завещания он имеет право на обязательную долю наследства в размере 1 /2.

Права его как обязательного наследника ущемлены завещанием, поскольку ему завещана доля размером менее обязательной доли (1/4 часть):

1/2 (обязательная доля) — 1/4 (завещанная доля) = 1/4.

Таким образом, сын наследодателя должен получить по завещанию 1/4 долю наследства в соответствии с волей завещателя, а также в порядке статьи 1149 ГК РФ (по закону) как обязательный наследник — 1 /4 долю наследства. Остальные наследники по завещанию (трое племянников) получат оставшую­ся 1 /2 долю на троих, т.е. no 1 /6 доли.

Несколько большей сложностью отличается порядок исчисления обязатель­ной доли в случаях, когда у наследодателя, кроме завещанного, имеется еще незавещанное имущество. При этом обязательная доля возмещается в пер­вую очередь за счет незавещанного имущества. Обязательная доля может быть поглощена законной долей обязательного наследника в незавещанном имуществе. Если доля обязательного наследника в незавещанном имуществе больше либо равна размеру причитающейся ему обязательной доли, то обя­зательная доля наследника не выделяется.

***

Гражданин И . А. Рабинович оформил завещание на квартиру в пользу брата. В момент смерти Рабиновича у него имелись:

—два сына, один из которых — инвалид III группы, и дочь 54 лет, которая к моменту открытия наследства получала пенсию за выслугу лет;

— двое несовершеннолетних внуков, чья мать, дочь наследодателя, умерла до открытия наследства.

Все наследники претендуют на наследство.

Незавещанным у Рабиновича остался денежный вклад в сумме 100 тыс. рублей и дом, оцененный в 900 тыс. рублей. Стоимость завещанной квартиры составила 200 тыс рублей.

Решение Прежде всего необходимо определить, имеет ли кто-либо из на­следников право на обязательную долю в наследстве.

В приведенном примере дочь наследодателя не имеет оснований претен­довать на получение обязательной доли, поскольку не достигла пенсионного возраста. Выход на пенсию на льготных основаниях права на обязательную долю в наследстве не образует. Не вправе претендовать на обязательную долю и внуки наследодателя. Хотя они и являются несовершеннолетними в момент открытия наследства, в число обязательных наследников согласно статье 1149 ГК РФ не попадают.

Сын И.А. Рабиновича, напротив, является обязательным наследником, по- ^29 скольку он инвалид III группы и, следовательно, является нетрудоспособным по состоянию здоровья.

Наследниками по закону в данном случае являлись бы д&а сына, дочь и двое внуков по праву представления. При этом внуки могли наследовать лишь долю, причитающуюся их матери, если бы она была жива к моменту открытия наследства.

Итак, в случае отсутствия завещания нетрудоспособный сын наследодателя получил бы 1 /4 долю наследства («законная доля»).

Исходя из этой доли определяем обязательную долю как половину закон­ной— 1/8.

Определение размера наследственной массы: 100 ООО + 900 ООО + + 200 000 = 1 200 000 руб.

Определение размера обязательной доли в стоимостном выражении: 1 /8 от 1200 тыс. руб. - 150 тыс. руб.

Стоимость незавещанного имущества — 1 000 000 руб. превосходит раз­мер причитающейся необходимому наследнику обязательной доли, поэтому обязательная доля сыну, инвалиду III группы, не выделяется.

Таким образом, обязательная доля может быть поглощена закон­ной долей обязательного наследника в незавещанном имуществе. Если доля обязательного наследника в незавещанном имуществе больше размера причитающейся ему обязательной доли либо равна ему, то обязательная доля наследнику не выделяется.

Если размер обязательной доли, причитающейся наследни­ку, имеющему право на нее, больше размера наследственной доли в незавещанном имуществе, то обязательная доля, не возмещенная за счет незавещанного имущества, погашается за счет завещанного имущества.

Наследование выморочного имущества. Переход к государству выморочного имущества носит все черты наследственного права. Этот переход происходит в силу смерти лица, распространяется на все имущество умершего как единое целое (универсальный характер преемства), связывается с ответственностью но долгам, «обременя­ющим наследство..,», считается совершившимся в момент открытия наследства. По мнению И.С. Перетерского, здесь налицо все призна­ки, характеризующие наследственное правопреемство[98].

Следует отметить, что имущество может перейти к Российской Федерации, субъектам Федерации, муниципальным образованиям в порядке наследования как по завещанию, так и по закону.

В пункте 1 ст. 1151 ГК РФ определены случаи, когда наслед­ственное имущество считается выморочным; если отсутствуют на­следники по закону и по завещанию, если все наследники по зако-

430 ну лишены в завещании наследодателя права наследования (и. 1 ст. 1119 ГК РФ), в силу статьи 1117 ГК РФ никто из наследников не имеет права наследовать или все они отстранены от наследования (недостойные наследники), если никто из наследников не принят наследства (ст. 1153, 1154 ГК РФ), если все наследники отказались от наследства и при этом никто не указал, что отказывается в пользу другого наследника (ст. 1157 — 1159 ГК РФ). Этот перечень случаев является исчерпывающим.

Согласно пункту 2 ст. 1151 ГК РФ выморочное имущество в виде расположенного на территории Российской Федерации жилого по­мещения переходит в порядке наследования по закону в собствен­ность муниципального образования, в котором данное жилое поме­щение расположено, а если оно расположено в субъекте Российской Федерации — городе федерального значения Москве или Санкт- Петербурге, — в собственность такого субъекта Российской Феде­рации. Данное жилое помещение включается в соответствующий жилищный фонд социального использования. Иное выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собствен­ность Российской Федерации, v, w^v«^»-.:

Положение Российской Федерации, субъектов Федерации, му­ниципальных образований как наследников по закону выморочного имущества влечет применение к ним большинства гражданско-пра­вовых норм, установленных для всех наследников по закону (и. 4 ст. 1152, п. 1 ст. 1153, ст. 1174—1175 ГК РФ и др.). Но хотя Россий­ская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования явля­ются наследниками выморочного имущества, нельзя полностью уравнивать их положение как наследников с положением других на­следников.

Для Российской Федерации, субъектов Федерации, муници­пальных образований не требуется акта принятия наследства, что необходимо для прочих наследников (п. 1 ст. 1152 ГК РФ); к ним не применяются правила о сроке принятия наследства (ст. 1154 ГК РФ) и нормы, предусматривающие принятие наследства после истечения установленного срока (п. 1 и 3 ст. 1155 ГК РФ).

По очевидным причинам нормы, допускающие наследственную трансмиссию (ст. 1156 ГК РФ), не применяются при наследовании выморочного имущества.

Еще одно существенное отличие в положении публичных обра­зований как наследников по закону выморочного имущества касает­ся отказа от наследства: в соответствии с пунктом 1 ст. 1157 ГК РФ при наследовании выморочного имущества отказ от наследства не допускается.

Порядок наследования и учета выморочного имущества, а также 431 порядок передачи его в собственность субъектов Российской Фе­дерации или муниципальных образований определяются законом. Ныне он определяется подзаконным нормативным актом — Поло­жением о порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозного имущества, имущества, перешедшего по праву наследо­вания к государству, и кладов, утвержденным постановлением Со­вета Министров СССР от 20 июня 1984 г. № 683. Это Положение с внесенными в него изменениями от 25 июля 1991 г. действует на территории Российской Федерации в пределах и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

<< | >>
Источник: Под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Ивано­ва. Гражданское право : учебник для вузов в трех частях. Часть тре­тья. — М.: Эксмо, — 480 с. — (Российское юридическое обра­зование).. 2009

Еще по теме §1. Очередность призвания наследников по закону к наследованию:

  1. 8.3. Наследование по закону
  2. 13.3 Наследование по закону
  3. Глава 3. Наследование по закону
  4. 38.3. Наследование по закону
  5. § 3. Наследование по закону
  6. §1. Очередность призвания наследников по закону к наследованию
  7. 75.1. Очередность призвания наследников по закону к наследованию
  8. § 4. Общие условия наследования (п. 1800-1806)
  9. 2. Круг наследников по закону
  10. 2. Расширение круга наследников по закону в российском наследственном праве
  11. 3.2. Круг наследников по закону, порядок призвания их к наследованию
- Кодексы Российской Федерации - Юридические энциклопедии - Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административное право (рефераты) - Арбитражный процесс - Банковское право - Бюджетное право - Валютное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Диссертации - Договорное право - Жилищное право - Жилищные вопросы - Земельное право - Избирательное право - Информационное право - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Коммерческое право - Конституционное право зарубежных стран - Конституционное право Российской Федерации - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Международное право - Международное частное право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Основы права - Политология - Право - Право интеллектуальной собственности - Право социального обеспечения - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор - Разное - Римское право - Сам себе адвокат - Семейное право - Следствие - Страховое право - Судебная медицина - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Участникам дорожного движения - Финансовое право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая этика -