<<
>>

2. Основные концепции права и государства советского периода

Процесс формирования и развития советской марксистско- ленинской теории права и государства и юридической науки п целом проходил в борьбе против государственности и права в их действительном (некоммунистическом) смысле и значении, против "юридического мировоззрения" как сугубо буржуазного мировоззрения.
Речь шла о замене правовой идеологии иде ологией пролетарской, коммунистической, марксистско-ле нинской, об интерпретации учреждений и установлений тота литарной диктатуры как "принципиально нового" государства и права, необходимых для движения к коммунизму и вместе с тем "отмирающих" по мере такого продвижения к обещан ному будущему, о радикальном отрицании прежних представ лений и учений о государстве и праве, построении классовой (пролетарской, марксистско-ленинской, коммунистической) науки о классовом государстве и праве. Один из ключевых аспектов всей этой работы состоял в том, чтобы в рамках зарождающейся марксистско-ленинской юридической науки согласовать соответствующие положения К.Маркса, Ф.Энгельса и В.И.Ленина о государстве и праве с реалиями диктатуры пролетариата и социализма. Идейно-теоретической основой всей советской юриспру денции было марксистско-ленинское учение о государстве и праве как надстроечных явлениях (формах), обусловленных базисными (производственными, экономическими) отношени ями частнособственнического общества. Правовые отношения (и право в целом), согласно марксизму, возникают из эконо мических отношений частной собственности, обслуживают эти отношения, являются необходимой формой их выражения и существования. Поэтому марксистское негативно-коммунисти ческое отношение к частной собственности полностью распро страняется и на все надстроечные явления (право, государство и т.д.), порожденные частнособственническим способом произ водства, оформляющим и обслуживающим его. Коммунизм, по Марксу, это прежде всего ликвидация бур жуазной частной собственности и вместе с тем — всякой частной собственности, поскольку буржуазная частная собственность представляет собой исторически последнюю и наиболее развитую форму выражения частной собственности вообще.
В соответствии с таким подходом также и буржуазное право выступает как наи более развитая, исторически последняя форма права вообще. По этому, говоря о праве, Маркс, Ленин и вообще ортодоксальный марксизм имеют в виду буржуазное право. После буржуазного права, согласно марксистской коммунистической доктрине, ка кое-то небуржуазное право (например социалистическое пра во) просто невозможно в принципе, по определению. Так же не-возможно, как невозможна какая-нибудь новая (послебуржуа з ная) форма частной собственности на средства производства. Социализм (социализм марксистский, ленинский, проле- тарско-коммунистический) — это, согласно доктрине и прак тике ее реализации (в виде реального социализма советского образца), всеобщее, последовательное и радикальное отрица ние любой и всякой частной собственности на средства произ водства. Все остальное, что следует отсюда (в том числе и применительно к праву), что известно о доктринальном и реальном социализме, все другие его свойства, черты й харак теристики (включая и создание правоотрицающей "социалис-тической собственности") — лишь неизбежное следствие такого тотального отрицания частной собственности как сути комму нистического, т.е. логически и практически самого последова-тельного, самого антикапиталистического и самого антипри ватного социализма. Прогнозируя будущее, Маркд говорил о сохранении бур жуазного права при социализме (в первой фазе коммунисти ческого общества). "Поэтому, — писал он, — равное право здесь по принципу все еще является правом буржуазным, хотя принцип и практика здесь уже не противоречат друг другу, тогда как при товарообмене обмен эквивалентами суще ствует лишь в среднем, а не в каждом отдельном случае. Не смотря на этот прогресс, это равное право в одном отношении все еще ограничено буржуазными рамками. Право производи телей пропорционально доставляемому ими труду; равенство состоит в том, что измерение производится равной мерой — трудом... Это равное право есть неравное право для неравного труда...
Поэтому оно по своему содержанию есть право нера венства, как всякое право" . Это буржуазное равное право Маркс относит к числу "ро димых пятен" капиталистического общества, остающихся в первой фазе, коммунистического общества. "На высшей фазе коммунистического общества, — писал Маркс, — после того как исчезнет порабощающее человека подчинение его разде лению труда; когда исчезнет вместе с этим противоположность умственного и физического труда; когда труд перестанет быть только средством для жизни, а станет сам первой потребнос тью жизни; когда вместе со всесторонним развитием индиви дов вырастут и производительные силы и все источники обще ственного богатства польются полным потоком, лишь тогда можно будет совершенно преодолеть узкий горизонт буржуаз ного права, и общество сможет написать на своем знамени: Каждый по способностям, каждому по потребностям! "i Также и Ленин рассматривал положение о буржуазном праве при социализме как один из существенных моментов всего марксистского учения о коммунизме. В работе "Государ ство и революция" он воспроизводит все основные суждения Маркса и Энгельса по данному вопросу, подчеркивая их орга ническую связь с другими положениями марксизма. "Всякое право, — писал он, — есть применение одинакового масшта ба к различным людям, которые на деле не одинаковы, не равны друг другу; и потому "равное право" есть нарушение равенства и несправедливость" . Но социализм не в состоянии сразу уничтожить несправедливость распределения предметов потребления по труду, а не по потребностям. "Таким обра зом, — резюмирует Ленин, — в первой фазе коммунистичес кого общества (которую обычно зовут социализмом) "буржуаз ное право" отменяется не вполне, а лишь отчасти, лишь в меру уже достигнутого экономического переворота, т.е. лишь по отношению к средствам производства. "Буржуазное право" при знает их частной собственностью отдельных лиц. Социализм делает их общей собственностью. Постольку лишь — "буржу азное" право отпадает" . Но при социализме это буржуазное право остается "в другой своей части, остается в качестве регулятора (определителя) распределения продуктов и распре деления труда между членами общества" .? Марксистский прогноз о буржуазном праве при социа лизме, однако, не сбылся.
В реальной действительности ком мунистическое отрицание частной собственности, ее обобще-ствление в виде социалистической собственности и установле ние диктатуры пролетариата означали преодоление необходи мых объективных основ всякого права, права вообще — ив отношениях к средствам производства, и (вопреки марксистс кому прогнозу) в отношениях к предметам потребления (в сфе ре труда и потребления). Процесс реализации марксистских представлений о бур жуазном "равном праве" при социализме — в виде измерения соответствующих общественных отношений "равной мерой — трудом" — практически ничем не отличался от иных внеэко номических и внеправовых мероприятий и установлений дик татуры пролетариата. Сфера распределительных отношений и оплаты производителей не была в этом смысле каким-то пра вовым исключением, не стала своеобразным "правовым Эльдо радо". Коммунистическое "освобождение" от частной собственно сти и сложившихся форм свободы, права, индивидуальности оказывается неизбежно, по логике вещей, вообще состояни ем без свободы, права, личности и т.д. И такое "освобождение" без свободы характерно не только для переходного периода, но и для марксистского коммунизма в целом, поскольку он совместим лишь с негативным "освобождением", но не с пози тивным индивидуально-человеческим определением и утверж дением свободы. "Освобождение" от прежней свободы — это лишь несвобода, а не какая-то новая свобода. Переход от капитализма к социализму, от частной соб-ственности к собственности общественной, ликвидация индиви дуальной собственности на средства производства фактически означают не только уничтожение буржуазного индивидуализ-ма, но вместе с тем и отрицание самостоятельного статуса и значения индивида, отдельного человека в качестве субъекта экономики, права и политики, радикальный отказ от индиви-дуального в пользу всеобщего (общественного, коллективного), всестороннюю трансформацию человека в живое орудие и вспомогательное средство всеобщего целого, в простого испол нителя соответствующих функций пролетарски организованной коллективности и социалистической общности, словом, — в обезличенный ординарный, бесправный "винтик" единой огромной машины коллективного подавления, насилия, вла стно-централизованного производства, распределения и по требления.
В условиях социализма уничтожение частной собственно сти сопровождается ликвидацией прежнего (формально-право вого) равенства, но не создает и в принципе не может создать какое-то другое, неправовое равенство (экономическое, потре бительское и т.д.). Движение к иллюзорному фактическому (неправовому) равенству лишило общество исторически апро бированных экономических и правовых регуляторов, место которых заняли диктаторско-приказные средства и методы тоталитарной организации жизни. Коммунистическое отрица ние присущих капитализму экономико-правовых форм свобо ды вовсе не привело, вопреки марксистским ожиданиям, к позитивному утверждению каких-то других форм свободы. Коммунистическое освобождение от капитализма по сути дела оказалось лишь негативной "свободой" от экономико-правово го типа общественных отношений, "свободой" от действитель-ного права и государства, место которых заняли насильствен ные нормы и институты тоталитарной системы диктатуры пролетариата. После революции в общем русле марксистско-ленинского подхода к праву стали постепенно складываться различные направления и концепции понимания и трактовки права. При всех своих внешних различиях эти концепции внутренне еди ны в своем отрицании права, его объективной природы и смысла, в оправдании диктатуры и его приказных норм. Под видом отрицания буржуазного права все они вместе и каж дая по-своему отвергают суть и смысл права вообще, права как права, а за качественно новое "право" выдают антипра вовые установления пролетарско-коммунистической диктату ры, антиправовое законодательство новой партийно-полити ческой власти. Так, уже в первые послереволюционные годы многие марксистские авторы (П.И. Стучка, Д.И. Курский, М.Ю. Коз ловский, Н.В. Крыленко и др.) стали трактовать большевист ские декреты как "пролетарское право". "Переходный строй от капитализма к социализму, переживаемый впервые на земном шаре после Октябрьской революции в России, —пи сал М.Ю. Козловский, — творит в процессе социалистичес кой революции особое, невиданное нигде право, право не в подлинном его смысле (системы угнетения большинства мень шинством), а право пролетарское, которое все же право, в смысле средства подавления сопротивления меньшинства тру дящимися классами" .
Хотя концепция "пролетарского права" по своему смыслу явно противоречила марксистскому прогнозу об остаточном буржуазном праве при социализме, однако марксистские те оретики всячески замалчивали это принципиальное обстоя тельство и акцентировали внимание на единстве пролетарско го классового подхода к праву и государству, присущем и марксистской доктрине, и советской теории права и государ ства. В условиях диктатуры пролетариата право — это, соглас но Д.И. Курскому, выражение интересов пролетариата2. Здесь, по его признанию, нет места для "норм вроде Habeas Corpus" , для признания и защиты прав и свобод индивида. "Отмена всех норм буржуазного права, — утверждал Курский, — единствен ная гарантия правосудия для городского и сельского пролета7 риата и беднейшего крестьянства, поставившего и осуществ ляющего в своей диктатуре великую цель: полное подавление буржуазии, уничтожение эксплуатации человека человеком и водворение социализма" . Новое, революционное право он ха рактеризовал как "пролетарское коммунистическое право" . Неправовой характер "пролетарского права" даже в ус ловиях многоукладного нэпа (т.е. при ограниченном допущении частного оборота и соответствующих норм буржуазного права) по существу признавал и сам Курский, когда,, в частности, утверждал: "Наше обязательственное право, его основная осо-бенность и будет состоять, по мнению Наркомюста, в том, что здесь интересы государства должны превалировать над инте ресами ограждения личных прав отдельных граждан" . Да и в целом, допущенные при нэпе гражданско-правовые (т.е. буржу азные) отношения осуществлялись в жестких рамках уголовных норм. В этой связи Курский отмечал, что в борьбе против сво боды гражданского оборота "приходится уголовными нормами регулировать отношения там, где они в буржуазно-развитом праве регулируются в порядке гражданском . Заметную роль в процессе зарождения и становления со ветской теории права сыграл П.И. Стучка. Основными началами такого нового, революционно-марксистского правопонимания, согласно Стучке, являются: 1) классовый характер всякого права; 2) революционно-диалектический метод (вместо фор мальной юридической логики); 3) материальные общественные отношения как базис для объяснения и понимания правовой надстройки (вместо объяснения правовых отношений из зако на или правовых идей). При этом он признавал "необходимость и факт особого советского права и т.д." . Причем эта особен ность советского права заключается в его классовом характе ре, в том, что это "советское право", что "право переходно го периода" есть "пролетарское право" . Представления о классовом характере права нашли свое отражение в общем определении права, данном в официальном акте НКЮ РСФСР (декабрь 1919 г.) "Руководящие начала по уголовному праву РСФСР" . Позднее Стучка писал об этом: "Когда перед нами, в коллегии Наркомюста... предстала необ ходимость формулировать свое, так сказать, "советское пони мание права", мы остановились на следующей формуле: "Пра во — это система (или порядок) общественных отношений, соответствующая интересам господствующего класса и охраня емая организованной силой его (т.е. этого класса)" . Защищая эту "формулу Наркомюста", Стучка подчерки вал, что содержащийся в ней взгляд на право "основывается на верной, а именно классовой точке зрения" . В качестве направ лений уточнения данного общего определения права он в 1924 г. писал: "В последнее время я вместо "система" и т.д. поставил слова "форма организации общественных отношений, т.е. отно шений производства и обмена". Может быть, следовало бы бо лее подчеркнуть и то, что интерес господствующего класса яв ляется основным содержанием, основной характеристикой вся кого права" .? С этих пролетарских позиций даже советский Гражданс кий кодекс Стучка отождествлял с буржуазным правом и пи сал: "буржуазное право (ГК)" . И только неправовое в ГК (классовость, плановость и т.д.) образует, по Стучке, "совет ский характер нашего гражданского права" . Для него ГК пе риода нэпа — это "буржуазный кодекс". "Наш кодекс, — по ясняет он, — наоборот, должен ясно и открыто показать, что и гражданский кодекс в целом подчинен социалистической пла новости рабочего класса" . Эта идея вытеснения права (как буржуазного явления) планом (как социалистическим средством) имела широкое рас пространение и по сути дела отражала внутреннюю, принци пиальную несовместимость права и социализма, невозможность юридизации социализма и социализации права. По-другому классовый подход к праву был реализован в трудах Е.Б. Пашуканиса и прежде всего в его книге "Общая теория права и марксизм. Опыт критики основных юридичес ких понятий" (I издание — 1924 г., II — 1926 г., III — 1927 г.) . В этой и других своих работах он ориентировался по. преиму ществу на представления о праве (т.е. главным образом — о буржуазном праве), имеющиеся в "Капитале" и "Критике Гот ской программы" Маркса, "Анти-Дюринге" Энгельса, "Государ стве и революции" Ленина. Для Пашуканиса, как и для Мар кса, Энгельса и Ленина, буржуазное право — это исторически наиболее развитый, последний тип права, после которого не возможен какой-либо новый тип права, какое-то новое, пос- лебуржуазное право. С этих позиций он отвергал возможность "пролетарского права". В силу негативного отношения ко всякому праву теория права для Пашуканиса — это марксистская критика основ ных юридических понятий как мистификаций буржуазной идеологии. В теории права Пашуканис повторяет критический подход, примененный Марксом в экономической теории. Отно шение товаровладельцев — это то "социальное отношение sui generis, неизбежным отражением которого является форма права" . Сближая форму права и форму товара, он генетичес ки выводит право из меновых отношений товаровладельцев.? В этой связи его теория права в литературе получила назва ние меновой. Иногда ее именовали и как "трудовую теорию" права (Стучка и др.), с чем сам Пашуканис был в принципе со гласен, поскольку в его концепции "категории трудовой сто имости соответствует категория юридического субъекта" . Сторонники нового (пролетарского, советского и т.д.) пра ва, критикуя позицию Пашуканиса, утверждали, что приме няемые им абстрактные характеристики права вообще отно сятся лишь к буржуазному праву, но не к "пролетарскому праву", для которого нужны другие обобщающие понятия. Подобные требования Пашуканис считал недоразумением. "Требуя для пролетарского права своих новых обобщающих понятий, — отвечал он своим критикам, — это направление является как будто революционным par excellence. Однако оно на деле прокламирует бессмертие форм права, ибо оно стре мится вырвать эту форму из тех определенных исторических условий, которые обеспечили ей полный расцвет, и объявить ее способной к постоянному обновлению. Отмирание категорий (именно категорий, а не тех или иных предписаний) буржуаз ного права отнюдь не означает замены их новыми категория ми пролетарского права, так же как отмирание категории сто имости, капитала, прибыли и т.д. при переходе к развернуто му социализму не будет означать появление новых пролетар ских категорий стоимости, капитала, ренты и т.д." . Но постепенно в суждениях Пашуканиса начинается замет-ный крен в сторону классового позитивизма, приспособления своей позиции к целям оправдания отношений, институтов и норм в условиях диктатуры пролетариата и строительства со циализма. Так, в статье 1927 г. "Марксистская теория права" Пашуканис уже признает наличие нового послереволюционного и послебуржуазного "советского права" с "особой, специфичес кой природой" . Вместе с тем это "советское право" он — для сохранения хотя бы внешней, словесной видимости своей кон цептуальной последовательности — не называет "пролетарским правом". Но эти словесные ухищрения сути дела не меняют. Отсутствие подлинного права и государства при диктату ре пролетариата Пашуканис (как и другие марксистские ав торы) по существу пытался изобразить как наличие нового, "неподлинного", советского права и государства, обреченных на "отмирание". Весь этот идеологический туман с мнимым "отмиранием" отсутствующих феноменов постоянно витал над всем маркси стским подходом к судьбам права и государства после проле тарской революции и определял тот неизменный горизонт со ветской юриспруденции, под сводами которой все зависело от изменчивой политической конъюнктуры. В этой системе коор динат логически последовательная теория права и государства просто невозможна, и пример Пашуканиса в этом плане весь ма показателен. Правопонимание при таком негативном подходе к праву вообще с позиций коммунистического отрицания его как буржуазного феномена по сути дела предстает как право- отрицание. Познание права подчинено здесь целиком целям его преодоления. Это антиюридическое мировоззрение нашло свое воплощение и реализацию в правовом нигилизме всей послереволюционной идеологии и практики. В подходе Пашуканиса, как и в марксистско-ленинском учении в целом, принципиальное отрицание права сочетается с отрицанием государства как явлением частнособственничес кого строя. В товарно-денежном обществе, особенно при капитализме, государство, по Пашуканису, "реализует себя как безличная "общая воля", как "власть права" и т.д., поскольку общество представляет собой рынок" . Принуждение здесь должно выра жать власть самого права, быть в интересах всех участников товарно-денежных отношений и правового общения, исходить от государства как "общей воли", абстрактно-всеобщего лица. Принуждение в таком обществе должно по необходимости протекать в правовой форме, а не представлять собой акт це лесообразности. "Оно должно выступать как принуждение, исходящее от некоторого абстрактного общего лица, как при нуждение, осуществляемое не в интересах того индивида, от которого оно исходит, — ибо каждый человек в товарном об ществе — это эгоистический, человек, — но в интересах всех участников правового общения" . В качестве такого абстрактно-всеобщего лица и выступает государство — публичная власть в условиях рыночного обще ства. Выступая в качестве гаранта меновых и вообще частных отношений, "власть становится общественной, публичной вла стью, властью, преследующей безличный интерес порядка" . Здесь, по Пашуканису, находится ответ на вопрос о том, по- чему "господство класса не остается тем, что оно есть, т.е. фактическим подчинением одной части населения другой, но принимает форму официального государственного властвова ния" или, иначе говоря, "почему аппарат господствующего принуждения создается не как частный аппарат господствую щего класса, но отделяется от последнего, принимает форму безличного, оторванного от общества аппарата публичной вла сти?" . Классовое господство, подчеркивает Пашуканис, гораздо шире официального господства государственной власти. Наряду с прямым и непосредственным классовым господством, в ры ночном обществе вырастает косвенное, отраженное господство в виде официальной государственной власти как особой силы, отделившейся от общества. Из этих и других аналогичных суждений Пашуканиса о го сударстве как о форме публичной власти (а не просто прямом классовом подавлении и т.д.), казалось бы, следует, что госу дарство — это правовая организация, поскольку в понятии публичной (государственной) власти присутствует (также и по признанию Пашуканиса) правовой аспект: ведь именно момент правового опосредования придает классовому господству харак тер публичной (т.е. государственной, абстрактно-всеобщей для общества в целом и всех его членов в отдельности) власти. Будучи последовательным, он должен был бы признать, что отнюдь не всякое классовое господство, не всякая классовая организация власти над обществом и его членами, а только правовая форма организации власти есть публичная власть, есть государство. В таком случае, как максимум, его классо вый подход, логически говоря, позволял бы ему утверждать лишь следующее: государство (т.е. публично-правовая власть) тоже носит классовый характер, но эта классовость состоит не в классовом подавлении, не в классовой власти, словом, не в диктатуре класса, а в господстве права (с его принципом фор мального равенства и свободой всех индивидов при их факти ческих различиях), в классовой природе этого права, которое по сути своей для Пашуканиса является буржуазно-классовым феноменом. Но вопреки этому Пашуканис, прибегая к методологичес кому приему "удвоения действительности", использовал поня тие "государство" в двух совершенно различных'значениях: 1) как организации фактического подавления и господства (клас- совой диктатуры, аппарата внутреннего и внешнего насилия по принципу классовой целесообразности); 2) как организации публичной власти (правового порядка власти, правового госу дарства и т.д.). "Государство как организация классового гос подства и как организация для ведения внешних войн, — пи сал он, — не требует правового истолкования и по сути дела' не допускает его. Это — области, где царит так называемый raison d'etat, т.е. принцип голой целесообразности. Наоборот, власть как гар5№?^|эыночного обмена не только может быть выражена в терминаЗг^нрава, но и сама представляется как право, и только право, т.е.сЛивается целиком с отвлеченной объективной нормой" . Такая теоретическая непоследовательность и связанная с ней понятийная неопределенность ведут к смешению в катего рии "государство" разнородных, противоположных феноме нов — права и произвола, неправовой (диктаторской) власти (целесообразного насилия) и власти правовой, публичной. Однако свою собственную непоследовательность и смеше ние понятий Пашуканис (в русле принципиальной марксистс кой материалистической и классовой борьбы против права, юридической идеологии и государства как по сути сугубо бур жуазных явлений) выдает за пороки, двойственность, иллюзор ность и права и правовой теории государства как таковых. "Поэтому, — писал он, — всякая юридическая теория госу дарства, которая хочет охватить все функции последнего, по необходимости является неадекватной. Она не может быть верным отражением всех фактов государственной жизни, но дает лишь идеологическое, т.е. искаженное, отражение дей ствительности" . Здесь все, как говорится, валится с больной головы на здо ровую. Из всех этих суждений Пашуканиса прежде всего сле дует лишь тот вывод, что ему самому не удалось наметить сколько-нибудь последовательную, внутренне непротиворечи вую, понятийно единую теорию, в рамках которой определен ная концепция права, опирающаяся на марксистские (истори ческие, экономико-материалистические, классово-пролетарс кие, коммунистические) представления, логически сочеталась бы с соответствующими марксистскими представлениями о государстве. Это и не могло ему удасться уже из-за нестыку- емости в конечном счете самих марксистских представлений о праве как форме экономико-товарных отношений и о государ стве как организации классовой диктатуры, классового наси лия и т.д. Кстати говоря, логически и фактически не стыкуются и не согласуются между собой также и различные марксистские положения о самом праве (например характеристики права то как формы экономических отношений, то как воли класса, то как общегосударственной воли, то как средства принуждения, тот как продукта общества, то как продукта государства и т.д.) или о государстве (например толкование государства то как организации публичной власти всего общества, тот как дикта туры класса и комитета классового господства, то как связан ного объективно экономически обусловленными правовыми формами, нормами и отношениями, то как не связанного ни каким правом и никакими законами аппаратаклассового подав ления, то как порождаемого экономическими отношениями общества вторичного, ""надстроечного" явления, то как исход ного и решающего "внеэкономического фактора", посредством прямого политического насилия подчиняющего себе общество, изменяющего сущность и характер общественных отношений, определяющего "базис" общества и т.д.). Причем вся эта разнородность марксистских суждений об одном и том же объекте усугубляется и доводится до полной неопределенности в силу того, что в одних случаях марксис-тской трактовки соответствующий объект (в нашем случае — право, государство) берется то как реальное явление и факт действительности (как объективно необходимая, фактически наличная и действительная форма отношений), то лишь как некий идеологический, т.е., согласно марксизму, ложный, иллюзорный, нереальный, недействительный феномен. Отсю да и многочисленность различных подходов, школ, направле ний, претендующих на выражение "подлинного" марксизма, ленинизма, коммунизма в вопросах общества, права, государ ства, власти и т.д. В связи со всем этим весьма показательно, что принципи альная невозможность формулирования собственно марксист ской юридической теории государства (и, в частности, маркси стской теории правового государства) — именно марксистской теории взаимосвязи права и государства, марксистской теории правового государства, а не марксистской критики буржуаз-ного права, государства и правового государства и т.д. — вы дается Пашуканисом за невозможность вообще юридической теории государства <{и вместе с тем теории правового государ ства) как таковой. Пашуканис утверждает, что "юридическое понимание го сударства никогда не может стать теорией, но всегда будет представляться как, идеологическое извращение фактов" . Ему здесь следовало бы добавить: с точки зрения марксистской правовой и политической идеологии. Но он не замечает, что именно крайняя идеологизированность развиваемого им мар ксистского подхода к праву и государству, классовая неприязнь к ним как буржуазным явлениям и позволяет ему легко (без научной теории, одной лишь классовой идеологической крити кой) разделаться с ними как идеологическими извращениями. "Правовое государство, — утверждает он, — это мираж, но мираж, весьма удобный для буржуазии, потому что он заме няет выветрившуюся религиозную идеологию, он заслоняет от масс факт господства буржуазии... Власть, как "общая воля", как "власть права", постольку реализуется в буржуазном об ществе, поскольку последнее представляет собой рынок. С этой точки зрения и полицейский устав может выступить перед нами как воплощение идеи Канта о свободе, ограниченной сво бодой другого" . Пашуканису кажется, что указав на "рынок" как на подо плеку правового государства, он разоблачил все "иллюзии" о свободе и праве индивидов и оставил их один на один с голой диктатурой буржуазии в виде эквивалентного обмена товаров и полицейского устава. Но сами-то "миражи" (право, правовое государство, индивидуальная свобода и даже требование соот ветствия в правовом государстве полицейского устава идее правового закона) и после подобных "разоблачений" остаются фактами буржуазной действительности, не менее реальными, чем "рынок" и т.д. Так что разоблачения и критика подобного рода призваны лишь вновь и вновь подтвердить негативное отношение ко всем ("базисным" и "надстроечным") явлениям капитализма и показать, что уничтожение частной собствен ности, товарных отношений и рынка в процессе пролетарской революции означает вместе с тем и ликвидацию права, право вого государства, "общей воли" граждан, свободного и незави симого индивида — товаровладельца и субъекта права, а так же всех иных "миражей" старого мира. В середине 30-х годов Пашуканисом была выдвинута кон цепция так называемого "социалистического права". С уче том партийных положений о том, что в стране в основном построено "бесклассовое социалистическое общество", он стал говорить о необходимости развертывания "исследований соци алистического государства, о роли социалистического советс-кого права" . Все прежние интерпретации Пашуканисом положений Маркса и Ленина о буржуазном "равном праве" при социализ ме (на первой фазе коммунизма) со всей очевидностью исклю чали возможность признания "социалистического права". И поэтому он, критикуя ранее другие толкования советского права (как права пролетарского и т.д.), адресовал своим оппо-нентам довольно каверзный вопрос: "Почему вы не предлага ете назвать это право социалистическим?" . Теперь же он, открещиваясь от своей прежней позиции, от концепции "буржуазности" всякого права и т.д. как "анти марксистской путаницы" , начал толковать советское право как право социалистическое с самого начала его возникновения. "Великая социалистическая Октябрьская революция, — пояс нял он, — нанесла удар капиталистической частной собствен ности и положила начало новой социалистической системе права. В этом основное и главное для понимания советского права, его социалистической сущности -как права пролетарско го государства" . Вместе с "социалистическим правом" Пашуканис уже при знавал и ранее отвергавшиеся им представления о "системе советского права", о каких-то особых "социалистических пра вовых понятиях" и т.д. . Идеи признания и защиты "системы советского социали стического права", "социалистического правопорядка" и т.д. развивались и в последующих публикациях Пашуканиса (вплоть до его ареста и казни в 1937 г.) . Вслед за Пашуканисом сходные представления о "социа листическом праве" были развиты и в статье его сторонника М. Доценко . В контексте нового подхода Пашуканис и Доценко стали выдавать буржуазное "равное право", которое применитель но к социализму предсказывали Маркс и Ленин, уже за "со циалистическое право". При этом они, среди прочего, обходили деликатный вопрос: почему же классики допустили такой не простительный "промах", назвав социалистическое право бур жуазным? Концепция "социалистического права" была в условиях победы социализма (на путях насильственной коллективизации, ликвидации кулачества и вообще "капиталистических элемен-тов" в городе и деревне и в конечном счете полной социализа ции средств производства в стране) естественным продолжением иллюзий о наличии какого-то небуржуазного, послереволюци онного, качественно нового (пролетарского, советского) права. С позиций психологической теории права классовую кон цепцию права развивал М.А. Рейснер. Еще до революции он начал, а затем продолжал классовую интерпретацию и перера ботку ряда идей таких представителей психологической шко лы права, как Л. Кнапп и Л. Петражицкий . Свою заслугу в области марксистского правоведения он ви дел в том, что учение Петражицкого об интуитивном праве поставил "на марксистское основание", в результате чего "по лучилось не интуитивное право вообще, которое могло там и здесь давать индивидуальные нормы, приспособленные к из вестным общественным условиям, а самое настоящее классо вое право, которое в виде права интуитивного вырабатывалось вне каких бы то ни было официальных рамок в рядах угне-тенной и эксплуатируемой массы" . Марксистские представления о классовости права Рейснер толковал в том смысле, что каждый общественный класс — не только класс господствующий, но и угнетенные классы — в соответствии с положением данного класса в обществе и его психикой творит свое реально существующее и действующее интуитивное классовое право. Уже при капитализме, по Рей- снеру, имеется не только буржуазное право, но также про летарское право и крестьянское право. Так что не "все пра во" запятнано "эксплуататорской целью"3. В целом "право, как идеологическая форма, построенная при помощи борьбы за равенство и связанную с ним спра ведливость, заключает в себе два основных момента, — а именно, во-первых, волевую сторону или одностороннее "субъективное право" и, во-вторых, нахождение общей правовой почвы и создание при помощи соглашения двусто роннего "объективного права". Лишь там возможна право вая борьба, где имеется возможность нахождения такой по чвы" . Всякое так называемое "общее" право (общий правопоря док) — как при капитализме, так и после победы пролетарской революции — представляет собой, по Рейснеру, компромисс и объединение наличных в данном обществе субъективных клас совых прав. "Ибо, — замечает он, — одинаково и буржуазное государство и наше Советское точно так же включает в свой общий правопорядок и право пролетарское, крестьянское, и буржуазное. Одного только, пожалуй, "права" у нас нет — это права землевладельческого в смысле частного землевладения, хотя зато мы имеем грандиозного помещика в лице самих Советов, владеющих порядочным количеством имений в виде советских хозяйств" . Разница, однако, в том, что при капита лизме господствующее положение в общем правопорядке за нимает право буржуазии, а в советском правопорядке — про летарское право. Очевидно, что "социалистическое право рабочего класса", которое, по верной оценке Рейснера, при военном коммуниз ме "делает попытку своего наиболее яркого воплощения" , — это во всяком случае не право, а нечто совсем другое (при казные нормы диктатуры пролетариата и правящей коммуни стической партии, требования партийно-политической целесо образности, порядок принудительного труда и пайково-потре- бительной уравниловки и т.д.). При нэпе, с сожалением констатирует Рейснер, пришлось "усилить примесь буржуазного права и буржуазной государ ственности, которые и без того естественно входили в состав социалистического правопорядка'". "Общее" советское право в этих условиях предстает как компромисс трех классовых сис тем права (пролетарского, крестьянского и буржуазного пра ва). Это "общее" (советское) право периода нэпа он ввиду до минирующей роли пролетарского (социалистического) права также характеризует как "социалистический правопорядок", который включает в себя классовое право трех классов . Вся история права — это, по Рейснеру, "история его уга сания" . При коммунизме оно угаснет навсегда. Такое классовое перетолкование интуитивного права фак тически отвергает основание и суть психологического правопо нимания вообще — индивида с его правовой психикой, право выми притязаниями, эмоциями и т.д. И на примере рейснеров ской концепции классовости права хорошо видно, как классо вость убивает право. Проблемам построения марксистской теории права в 20-е годы был посвящен также ряд публикаций И. Разумовского . Он подчеркивал, что марксистская теория права должна строиться по аналогии с Марксовой критикой политэкономии. Отсюда и его в целом положительное отношение к работе Пашуканиса при расхождении в "некоторых частностях" . Для Разумовского (как и для Пашуканиса — с ориентаци ей на "Капитал") единственно правильный подход к построению марксистской теории права — это "социологическая и социа-листическая критика буржуазной общей теории права" . При этом он отмечал важность теоретико-правовых исследований для правильного и конкретного понимания хода историческо-го развития, для теории исторического материализма в целом. "Ибо, — писал он, — вопросы права и связи его с экономичес кой структурой общества, послужившие, как известно, в свое время отправным пунктом для всех дальнейших теоретических построений Маркса, это — основные вопросы марксистской социологии, это лучший пробный камень для проверки и подтверждения основных предпосылок марксистской диалекти ческой методологии" . В отличие от Пашуканиса, исходившего от правового субъекта как простейшей клеточки правовой ткани, Разумов ский считал, что в марксистской критике общей теории пра ва аналитическому и генетическому рассмотрению в его исто рическом и логическом развитии «должно подвергнуться "про стейшее правовое отношение", согласно указанию Маркса — владение, и его развитие в частную собственность, — явля ющуюся в ином своем аспекте, "с обратной стороны" —отно-шением господства и подчинения» . Как идеологическое опосредование (идеологическая фор-ма) классовых материальных (экономических) отношений пра во, по Разумовскому, — это форма общественного сознания. Сформулированное им общее определение права как идеоло гического способа и порядка опосредования материальных от ношений в классовом обществе звучит так: «Порядок обще ственных отношений, в конечном счете отношений между клас сами, поскольку он отображается в общественном сознании, исторически неизбежно абстрагируется, отдифференцировыва- ется для этого сознания от своих материальных условий и, объективируясь для него, получает дальнейшее сложное иде ологическое развитие в системах "норм"» . Отмирание "буржуазного права", по Разумовскому, озна чает "смерть права как идеологии" и переход в коммунистичес ком обществе "к сознательно регулируемой и сознающей ха рактер своей связи с материальными условиями производства системе общественного поведения" . Диктатуру пролетариата как "правовое государство" и со ветскую концепцию октроированных прав в середине 20-х го дов развивал А. Малицкий. В обоснование правового характера диктатуры пролетариата он в работе "Советская Конституция" приводил следующие соображения: "подчиненность всех орга нов государственной власти велению закона, т.е. праву, носит название "правового режима", а само государство, проводя щее правовой режим, называется "правовым государством", "советская республика есть государство правовое, осуществля ющее свою деятельность в условиях правового режима" . При этом Малицкий, отождествлявший право и закон, под "правовым государством" имел в виду любое "государство" ' (точнее говоря — любую власть, в том числе партийную, дик таторскую и т.д.), где есть "законы", хотя бы в виде приказ ных норм различных органов диктатуры пролетариата. То классовое понимание права и государства, которого придерживался (вместе с другими представителями марксис тско-ленинского учения о государстве и праве) Малицкий, фактически отрицало принципы права и правового государ ства, а тем более их совместимость с системой институтов и норм диктатуры пролетариата. Отсюда — внутренняя противо речивость и в целом несостоятельность (теоретическая и прак тическая) его интерпретации диктатуры пролетариата как го сударства правового. Общее определение права Малицкого находилось под за метным влиянием позиции Стучки, но с большим выделением нормативного аспекта. "Право, — писал он, — есть порядок об щественных отношений, устанавливаемый господствующим классом в своих классовых интересах и охраняемый организо ванною силой этого класса. Право как порядок, или иначе правопорядок, выражается в определенных правилах поведе ния, защищаемых организованною силою господствующего класса: в правовых нормах. Совокупность правовых норм назы вается положительным правом, т.е. правом, которое установ лено господствующим классом, предписано этим классом" . Такое легистское правопонимание дополняется у Малиц кого положением о том, что именно государство (т.е., согласно марксистско-ленинской позиции Малицкого, организованная сила господствующего класса и машина для подавления подчи ненного класса) является творцом права. Поясняя своеобразие отношений между советским "правовым государством" и инди-видами, он отмечал: «Следовательно, создателем права явля ется государство, оно же является и источником прав отдель ных личностей. Таким образом, не личность жертвует часть своих прав государству, но само государство наделяет граж дан правами, т.е. государство определяет личности сферу ее свободы в деле проявления ею своей инициативы, но и эту инициативу личность может проявлять и свою, предоставлен- ную ей государством, свободу осуществлять не исключитель но в своих личных интересах, но в интересах общих, всего коллектива, или, как неоднократно говорит нам закон: "в це лях развития производительных сил"» . Такие октроированные (дарованные "государством" дик татуры пролетариата) "права личности" в условиях советско го строя даже в трактовке Малицкого предстают как чистая фикция. Он откровенно подчеркивает, что советский гражда нин "получает свои права... не ради своих милых глаз, не на основании своего рождения и не для достижения своих личных целей, но от государства, из рук господствующего класса, в интересах общественных, в целях осуществления своих обязан ностей, лежащих на нем как на члене общества, как на учас тнике в процессе производства и распределения" . В соответствии с логикой изображенного Малицким совет ского "правового государства" получается, что гражданину даны (дарованы) права лишь для того, чтобы он выполнял пред писанные ему обязанности по отношению к государству, коллективу и т.д. "Поэтому, — поясняет он, — в Советской Республике права как гражданские, так и публичные должны рассматриваться как средства для осуществления гражданином его официальных функций, его общественных обязанностей. Это значит, что право, принадлежащее личности, есть не столько свобода личности, сколько ее общественная обязан ность. Право как обязанность — вот коренное отличие взгля да социализма на субъективные права личности от воззрения на них буржуазной доктрины Запада. А раз гражданин получает свои права, т.е. границы своей свободы, из рук государства, то буржуазный принцип: "Все, что не запрещено законом, счи тается дозволенным" в советском строе должен уступить ме сто обратному положению: "Дозволено лишь то, что по зако нам разрешено", так как носителем и источником прав явля ется не личность, но государство" . Советский государственный строй, ilo словам Малицкого, "имеет следующие правовые предпосылки: а) диктатура про летариата, б) отмена частной собственности, в) федерация тру дящихся классов всех наций" . Но эти "предпосылки" как раз исключали право с его принципом формального равенства и свободы индивидов, хотя, конечно, и при таких правоисключающих предпосылках поли тико-партийная власть диктатуры пролетариата издавала раз ного рода акты — декреты, постановления, циркуляры и т.д., словом, "законы". Но издавать такие неправовые "законы" и быть правовым режимом, правовым государством — вещи со вершенно разные. Поэтому Малицкому пришлось попросту выдумывать какую-то особую версию "правового" характера диктатуры пролетариата. "Не надо, — поучает он в этой свя зи, — смешивать понятие "правовое государство" как государ ство, проводящее "правовой режим", т.е. подчиненность всех органов государственной власти закону, с понятием "правово го государства" как теории государства, ограниченного "пра вами личности" и потому во имя "прав личности" руководству ющегося в своей главным образом законодательной деятельно сти принципами отвлеченного права, как чего-то стоящего над государством, но по существу являющегося защитой ин тересов капиталиста-одиночки: индивидуализм буржуазного права" . Применительно к советскому "правовому государству" Ма лицкий отвергал и принцип разделения властей. "В противовес этому, — отмечал он, — Советский строй основан на таких формах деятельности государственных органов, при которых достигалось бы соединение законодательной и исполнительной государственной работы, т.е. слияние управления с законода-тельством"2. Он, однако, не пояснял, каким образом может быть осуществлено подчинение исполнительных органов дик татуры пролетариата закону в условиях законодательства са мих этих исполнительных органов. Обходит молчанием Малиц кий и вопрос о монополии политической власти в руках правя щей коммунистической партии, что также наглядно демонст-рировало несостоятельность его трактовки "государства" диктатуры пролетариата в качестве правового государства. Подход Малицкого, представлявший собой причудливую смесь советско-апологетического рвения и буржуазной экзоти ки, был подвергнут критике его более осмотрительными кол легами. Под воздействием партийно-политических решений и ус тановок конца 20-х — начала 30-х годов о нэпе, коллективи зации, темпах индустриализации, борьбе против различных "уклонов" и т.д. представители различных направлений право- понимания вносили существенные изменения и коррективы в свои подходы к проблемам права и государства. Прямая ориентировка на дальнейшую политизацию юри дической науки (в духе тогдашней политической практики и "курса партии" на борьбу против правых и левых, против троц кистов и бухаринцев, против "оппортунизма" и буржуазной идеологии) содержалась уже в установочном докладе JI. Кага новича в Институте советского строительства и права Комму-нистической академии (4 ноября 1929 г.). Не только буржуазные юристы, но и часть коммунистов- государствоведов, по оценке Кагановича, оказались "в плену у старой буржуазной методологии'". В качестве примера он сослался на подход А. Малицкого. "Ведь мы, — подчеркнул Каганович, — отвергаем понятие правового государства даже для буржуазного государства. Как марксисты, мы считаем, что буржуазное государство, прикрываемое формой права, зако на, демократии, формального равенства, по сути дела есть не что иное как буржуазная диктатура. Понятие "правовое госу дарство" изобретено буржуазными учеными для того, чтобы скрыть классовую природу буржуазного государства. Если че ловек, претендующий на звание марксиста, говорит всерьез о правовом государстве и тем более применяет понятие "право вого государства" к советскому государству, то это значит, что он идет на поводу у буржуазных юристов, это значит, что он отходит от марксистско-ленинского учения о государстве" . Свое понимание (в принципе, надо признать, адекватное) марксистско-ленинского учения в этом вопросе Каганович под крепил рядом цитат из работ Ленина, в том числе: "Диктату ра означает... неограниченную, опирающуюся на силу, а не на закон, власть"; "Диктатура есть власть, опирающаяся непос редственно на насилие, не связанная никакими законами. Ре волюционная диктатура пролетариата есть власть, завоеванная и поддерживаемая насилием пролетариата над буржуазией, — власть, не связанная никакими законами" . В духе такого толкования советского государства как дик татуры пролетариата, не ограниченной никакими (в том чис ле, конечно, и своими, советскими) законами, Каганович далее весьма откровенно констатировал подлинное место и значение "законов" в условиях пролетарской диктатуры: "Конечно, все это не исключает закона. У нас есть законы. Наши законы оп ределяют функции и круг деятельности отдельных органов го-сударственной власти. Но наши законы определяются револю ционной целесообразностью в каждый данный момент" . Выступление Кагановича послужило сигналом к развер тыванию на "правовом фронте" широкой кампании большеви стской "критики и самокритики". В этих условиях обострилась борьба и между двумя основными позициями в советском пра воведении того времени — позициями Пашуканиса и Стучки. Общетеоретические споры о правопонимании по-своему пре ломлялись и развивались в отраслевых юридических науках. На I Всесоюзном съезде марксистов-государственников и правовиков (1931) была предпринята попытка выработки некой единой "правильной" позиции и линии (по аналогии с "гене ральной линией" в политике) в вопросах правопонимания. Среди участников съезда доминировали сторонники Пашуканиса, и резолюция съезда была принята по докладам Пашуканиса и Я.Бермана . Как Стучка, так и Пашуканис были охарактеризованы в резолюции как "виднейшие представители марксистско-ленин ской теории права" . Признание их вклада сочеталось с пере числением ряда недостатков их концепций. В целом предложенная названным съездом общая позиция носила эклектический характер и пыталась соединить несовме стимые друг с другом представления. Особенно наглядно это проявилось в том, что авторы резолюции, признавая пролетар скую классовую сущность советского права, в то же время отрицают концепцию "пролетарского права", чтобы как-то спасти доктринальные представления (а заодно и какие-то остатки прежних взглядов Пашуканиса) о буржуазном "равном праве" после пролетарской революции. Однако и после I съезда марксистов-государственников и правовиков какого-то единого подхода и тем более "генераль ной линии" в правопонимании не было. Споры между различ ными концепциями (и прежде всего — Стучки и Пашуканиса) продолжались и даже усиливались и ужесточались. Искомая "генеральная линия" в советской юридической науке была утверждена на "I совещании по вопросам науки со ветского государства и права" (16—19 июля 1938 г.). Его орга-низатором и дирижером был подручный Сталина на "правовом фронте" А.Я. Вышинский. Совещанию был придан всесоюзный характер, и в его работе участвовало около 600 научных ра-ботников, преподавателей, практиков из различных регионов страны. Цели и задачи совещания состояли в том, чтобы в духе потребностей репрессивной практики тоталитаризма утвердить единую общеобязательную "единственно верную" марксистско- ленинскую, сталинско-болыневистскую линию в юридической науке, с этих позиций переоценить и отвергнуть все направле ния, подходы и концепции советских юристов предшествующе го периода как "враждебные" и "антисоветские". В тезисах, длинном установочном докладе и заключитель ном слове Вышинского на совещании 1938 г., в выступлениях участников прений основное внимание было уделено "разоб лачению" положений "троцкистско-бухаринской банды во главе с Пашуканисом, Крыленко и рядом других изменников" , воп росам нового общего определения права и вытекающим отсю да задачам теории государства и права и отраслевых юридичес ких дисциплин. В первоначальных тезисах к докладу Вышинского (и в его устном докладе) формулировка нового общего определения выглядела так: "Право — совокупность правил поведения, ус тановленных государственной властью, как властью господ ствующего в обществе класса, а также санкционированных государственной властью обычаев и правил общежития, осу-ществляемых в принудительном порядке при помощи госу дарственного аппарата в целях охраны, закрепления и разви тия общественных отношений и порядков, выгодных и угодных господствующему классу" . В письменном же тексте доклада Вышинского и в одоб ренных совещанием тезисах его доклада формулировка общего определения права дана в следующей "окончательной редак ции в соответствии с решением совещания": "Право — совокуп-ность правил поведения, выражающих волю господствующего класса, установленных в законодательном порядке, а также обычаев и правил общежития, санкционированных государ ственной властью, применение которых обеспечивается прину дительной силой государства в целях охраны, закрепления и развития общественных отношений и порядков, выгодных и угодных господствующему классу" . В первоначальных тезисах и в докладе Вышинского отсут ствовало определение советского права, но признавалась при менимость этого общего определения и к советскому праву и говорилось, что анализ советского права с точки зрения ука занного общего определения дает возможность раскрыть соци алистическое содержание советского права, его активно-твор ческую роль в борьбе за социалистический строй, за переход к коммунизму. В окончательной же редакции тезисов доклада Вышинского, одобренных совещанием, дается следующее оп ределение советского права: "Советское право есть совокуп ность правил поведения, установленных в законодательном порядке властью трудящихся, выражающих их волю и приме нение которых обеспечивается всей принудительной силой со циалистического государства, в целях защиты, закрепления и развития отношений и порядков, выгодных и угодных трудя щимся, полного и окончательного уничтожения капитализма и его пережитков в экономике, быту и сознании людей, постро ения коммунистического общества" . Участники совещания в своих замечаниях и уточнениях к выдвинутому Вышинским общему определению в принципе не вышли за рамки предложенного типа правопонимания. Их пред ложения (при одобрении в целом и по существу) касались внут- ритипологических уточнений, изменений формулировок и т.д. По своему типу "правопонимание", предложенное Вышин ским и принятое совещанием, является легистским, посколь ку — с точки зрения традиционного критерия различения и соотношения "права и закона" — в его основе лежит отожде ствление "права" и "законодательства" ("действующего", "по зитивного" права, обобщенно — "закона"). Такое отождествле ние прямо и откровенно признавалось и утверждалось Вышин ским. "Право, — писал он, — совокупность или система правил (законов), имеющих своим назначением заботу о подчинении членов общества "общим условиям производства и обмена", т.е. о подчинении господствующим в данном обществе классовым интересам" . t> Распространенные характеристики подхода Вышинского и его последователей как "нормативного", "нормативистского" и т.п. нельзя признать адекватными независимо от целей их ис пользования. Дело прежде всего в том, что "правила поведе ния" ("норма") как политико-властное установление и регуля тор в определении Вышинского — это нечто совершенно иное, нежели норма социальной солидарности в социальном нормативизме JI. Дюги или норма долженствования в нормати визме Г. Кельзена. Норма, согласно Дюги, зависит не от государства, а от факта социальной солидарности (включая и солидарность раз ных классов) в обществе . Правовой характер власти и законов зависит от их соответствия социальной норме (норме социаль ной солидарности). Своя внутренняя объективная логика трактовки права как системы норм долженствования, восходящей к "основной нор ме", присуща нормативизму Кельзена . Кстати, именно поэто му всякое государство, согласно его нормативизму, оказыва ется "правовым порядком" и "правовым государством" . Разумеется, подход Вышинского к норме, к праву как со вокупности правил поведения (или "норм"), к государству, к соотношению государства и права, к их функциям, назначению и т.д. абсолютно исключал нормативизм в духе Дюги или Кель зена. Для него "правовые нормы" — любые субъективные и произвольные творения власти, ее приказы и установления, так что у него речь, скорее, идет о потестаризме (от лат. potestas — сила, власть), чем о нормативизме. На отличии своего подхода от нормативизма настаивал и Вышинский, поясняя это следующим образом: "Наше опреде ление ничего общего не имеет с нормативистскими определе ниями. Нормативизм исходит из абсолютно неправильного представления о праве как о "социальной солидарности" (Дюги), как норме (Кельзен), исчерпывающей содержание права, независимо от тех общественных отношений, которые определяют в действительности содержание права. Ошибка нормативистов заключается в том, что они, определяя право как совокупность норм, ограничиваются этим моментом, пони- мая самые нормы права как нечто замкнутое в себе, объясня емое из самих себя'". У Вышинского же акцент сделан именно на приказах пра вящей власти. Ссылки при этом на обусловленность права спосо бом производства и т.д. оставались пустыми словами. Главное в подходе Вышинского состоит в толковании права как принуди тельного инструмента, средства в руках власти для осуществ ления диктатуры путем соответствующего регулирования пове дения людей. Характеризуя право как "регулятор общественных отношений", он поясняет:' "Наше определение исходит из отно шений господства и подчинения, выражающихся в праве"2. На помнив слова Сталина о том, что "нужна власть, как рычаг пре образования", Вышинский продолжал: "Советское право и есть один из рычагов этого преобразования. Рычаг этого преобразова ния — государственная власть, а право в руках государственной власти есть, так сказать, рычаг этого рычага преобразования"3. Как "правила поведения", так и в целом право в качестве регулятора носят в подходе Вышинского властно-приказной, принудительный характер . Показательно в этой связи его от ношение к предложению Н.Н. Полянского определить право как "совокупность приказов и запретов". Не возражая по су ществу против приказного смысла и содержания советского права, Вышинский, однако, отклонил предложение Полянско го по формально-терминологическим соображениям. "Нельзя, — пояснял он, — говорить, что право — совокуп ность приказов, так как под приказом наша Конституция по нимает распоряжение наркомов. По Полянскому выйдет так, что право есть совокупность наркомовских приказов..." . По сути дела же, согласно позиции Вышинского, приказами яв ляются и другие властные акты (законы, указы, распоряже ния, инструкции и т.д.). С новых позиций (отождествление права и закона, их при казной характер и т.д.) Вышинский интерпретировал и марк систское положение о буржуазном "равном праве" при социа лизме. Поскольку он полностью игнорировал своеобразие и специфику права (принцип формального равенства и т.д.), в его трактовке проблема буржуазного права при социализме под меняется вопросом о действии в течение какого-то времени некоторых из старых (буржуазных) законов после пролетарс кой революций. "Но если "сразу", на другой день после захвата пролетариатом власти, пролетариат вынужден в известной мере пользоваться старыми законами и старыми нормами пра ва, ибо других нет, — писал он,' — то значит ли это, что так будет и через год и через 5, 10 и 20 лет? Нет, не значит" . Декреты и другие акты диктатуры пролетариата — это и есть, по Вышинскому, новое "советское социалистическое право", которое приходит на смену буржуазному праву. Вышинский при этом, конечно, замалчивал (как, впрочем, и критикуемые им авторы 20—30-х годов), что в соответствии с цитируемыми им положениями Маркса и Ленина о буржуаз ном праве при социализме никакого послебуржуазного (нового, пролетарского, социалистического и т.д.) права быть не может. Если отбросить демагогические ухищрения Вышинского, то суть его определения права состоит в том, что право — это приказы диктаторской власти. Навязывая всем подобное радикальное отрицание права под ширмой нового "определения права", он при этом иезуитски рас суждал: "Такой вопрос, разумеется, не решается простым голо сованием, принятием резолюции. Но общее мнение специалис тов-юристов нужно сформулировать. Нужно иметь то, что назы вается communis opinio doctorum — общее мнение ученых" . Особое внимание на совещании 1938 г. было уделено бе-зудержному восхвалению и своеобразной юридической канони зации работ и положений Сталина. В своем приветствии Стали ну участники совещания, в частности, отмечали: "В качестве важнейшей задачи Совещание поставило перед всеми научны ми работниками-юристами самое глубокое и тщательное изу чение богатейшего научного наследия Маркса-Энгельса-Лени на, самое глубокое и тщательное изучение Ваших трудов, дающих непобедимое научное и идейное оружие для разреше ния всех вопросов науки о государстве и праве" . Под этим углом зрения были определены и задачи "подготовки многочис ленных кадров советских юристов сталинской эпохи, эпохи Сталинской Конституции победившего социализма и подлинно го демократизма" . И надо признать, что "многочисленные кадры советских юристов сталинской эпохи", как говорится, правильно поняли эти установки и активно проводили их в жизнь на всех участках "правового фронта". Приказное "правопонимание", одобренное "с подачи" Вы шинского совещанием 1938 г., полностью и без всякого исклю чения господствовало в советской литературе вплоть до вто рой половины 50-х годов, когда после критики "культа лично сти Сталина" на XX съезде КПСС появилась некоторая воз можность высказать какую-либо иную тонкую зрения по проблематике понятия и определения права. Такой насильственный монополизм в науке означал лише ние ее самостоятельного, объективно-исследовательского, по знавательного, собственно научного статуса, превращение ее в служанку тоталитарной власти, в послушного и безоговороч ного апологета антиправового законодательства и неправовой практики. И в общетеоретических работах, и в области отраслевых юри дических дисциплин почти дословно повторялась (в той или иной редакции) дефиниция Вышинского, воспроизводились все основ ные положения соответствующих подходов к праву и государству . Этот тип понимания, определения и трактовки "права" по существу сохранился и после того, как с начала 60-х годов по аналогии с "советским социалистическим общенародным госу дарством" стали говорить о "советском социалистическом обще народном праве". На XXII съезде КПСС в 1962 г. утвержда лось, что на современном этапе, когда социализм победил не только полностью, но и окончательно, когда советское обще ство вступило в период строительства коммунизма, диктату ра пролетариата в СССР с точки зрения внутреннего развития перестала быть необходимой. Социалистическое государство, которое возникло как государство диктатуры пролетариата, на современном этапе, говорилось в решении съезда, преврати лось в "общенародное государство" . Но положения о переходе от государства и права дикта туры пролетариата к общенародному государству и праву носили, по существу, декларативный и пропагандистский ха рактер, поскольку некоторые изменения в политическом ре жиме, законодательстве, хозяйственной, духовной жизни страны и в целом мероприятия по "преодолению последствий культа личности Сталина" фактически не затронули соци альные и экономические характеристики общества, фунда ментальные принципы, функции и структуры диктатуры про летариата и его репрессивно-приказной регулятивной систе мы. И в условиях декларированного перехода к' "общенарод ному государству и праву" в советской юридической науке, за очень редким исключением, продолжали господствовать слег ка словесно модернизированные, но по существу прежние представления о праве вообще и советском социалистическом праве как совокупности (или системе) правил поведения (норм), установленных государством и обеспеченных его при нуждением . Позитивное отношение к "правопониманию" образца 1938 г. присутствовало и в ряде работ времен перестройки . Живучесть и господствующие позиции этого "правопони мания" в советской юридической науке были обусловлены в ко нечном счете большой внутренней адекватностью этого подхода к "праву" социально-исторической ситуации отсутствия како го-либо действительного права в условиях победившего соци ализма, всестороннего и полного утверждения социалистичес кого тоталитаризма, монополизации всей власти в руках одной бессменно правящей партии. Именно с помощью такого "пра вопонимания" легче и удобнее всего можно было выдавать за "право" приказные, партийно-политические и идеологические установки, "нормы" и "правила" коммунистической диктатуры, которая под вывеской "административно-командной системы" (а это лишь несколько от времени вылинявшая и ослабевшая, внешне отчасти измененная и подновленная, словесно общена родная, но по существу та же самая диктатура пролетариа та) дожила до начала 90-х годов. Правда, уже с середины 50-х годов некоторые юристы старшего поколения — в противовес "узконормативному" оп ределению права — стали трактовать право как единство пра вовой нормы и правоотношения (С.Ф. Кечекьян, А.А. Пион- тковский) или как единство правовой нормы, правоотношения и правосознания (А.К. Стальгевич, Я.Ф. Миколенко) . При этом правоотношение (и связанное с ним субъектив ное право — в трактовках Кечекьяна и Пионтковского> и-соот-^ ветственно правоотношение и правосознание (согласно Сталь- гевичу и Миколенко) предстают как реализация и результат действия "правовой нормы", производные от нее формы и проявления права. Исходный и определяющий характер "пра вовой нормы", т.е. нормативность права в смысле определения 1938 г. и последующей "официальной" традиции, следователь но, продолжали признаваться, но эту нормативность предла галось дополнить моментом ее осуществления в жизни. Таким образом, трактовка проблемы "социалистического права" (у Кечекьяна, Пионтковского и др.), как и в определе нии права 1938 г., исходит (сознательно или по недоразуме нию — другой вопрос!) из некорректной и неадекватной непра вовым реалиям социализма презумпции о наличии "правовой нормы" там, где ее нет и не может быть. В таком допуще нии — суть дела, сердцевина и так называемого "узконорма тивного" правопонимания Вышинского и его последователей, и так называемого более "широкого" правопонимания в трак товках Кечекьяна, Пионтковского, Стальгевича, Миколенко. и других авторов, предлагавших "правовую норму" (а на самом деле — норму неправового законодательства) дополнить ее производными (формами ее реализации) — "правоотношени ем", "правосознанием". В целом полемика представителей "широкого" понимания права и сторонников "узконормативного" подхода носит не принципиальный характер, поскольку в фактически неправо вой ситуации оба направления в одинаковой мере базируют ся на априорной предпосылке о наличии "советского социа листического права", под которым, по существу, имеется в виду советское законодательство. "Широкий" подход являет ся "нормативным" (можно сказать, "широконормативным") в том же самом смысле, что и "узконормативное" направление. "Расширение" здесь "узких" мест сути дела не меняет. Вместе с тем следует отметить, что появление "широко го" подхода к пониманию права стало заметным позитивным событием в советской юридической науке . Своей критикой оп ределения права 1938 г. сторонники "широкого" подхода нару шили сложившуюся монополию официального "правопонима ния" и положили конец "монолитному единству" на "правовом фронте". В 60-е и особенно в 70—80-е годы "узконормативный" подход постепенно (в том числе и под влиянием новых трак товок права) терял свое прежнее значение и позиции. Замет но активизировался отход от официального "правопонимания". Это особенно отчетливо проявилось на проведенном журналом "Советское государство и право" заседании "Круглого стола" по теме "О понимании советского права", где в ходе острых дискуссий большая группа ученых подвергла критике прежнее "нормативное" понимание права и выступила с обоснованием иных трактовок права . Критика эта велась с разных позиций и исходила из суще ственно расходящихся между собой представлений о праве. Но поскольку острие критики было направлено против "узконор мативного" подхода, всех несогласных с этим последним (не зависимо от их собственных позиций) стали "чохом" причис-лять к сторонникам "широкого" подхода. Для сторонников "уз конормативного" направления (в духе "правопонимания" 1938 г.) все остальные позиции — это "широкое" правопони мание. Но в действительности это было не так.? Мы уже отмечали, что, несмотря на все расхождения между "узконормативным" и "широким" подходами, оба они по сути дела отождествляли право и закон: наличие "советско го социалистического права" для сторонников обоих подходов подразумевается и предполагается уже самим фактом суще ствования советского законодательства. С точки зрения обоих подходов раз при социализме есть законодательство, значит, есть и "советское социалистическое право". И спор между эти ми двумя подходами шел лишь о том, как понимать и опреде-" лять этот уже наличный "факт" — "советское социалистичес кое право". На самом деле это — иллюзия. Согласование же иллюзорного "факта" наличия "социалистического права" с действительно реальным фактом наличия при социализме за конодательства (т.е. здесь — официально-властных общеобяза тельных актов) осуществлялось в обоих подходах с помощью такого (классового, партийно-идеологического) представления о "праве" вообще и "социалистическом праве" в особенности, которое позволяет и советское законодательство интерпрети ровать как особый, высший тип права, как "социалистическое право". Тайна обоих подходов, скрытая под верой в иллюзии исторического масштаба, — в трактовке антиправового тота литарного законодательства в качестве "социалистического права". Отождествление права и законодательства представителя ми обоих подходов, в частности, означает, что так называемое "право" (в их понимании и толковании) не обладает никаким объективным свойством или специфическим принципом, с по мощью которых можно выявить правовой или антиправовой (правонарушающий, правоотрицающий) характер официально- властных актов законодательства. Некритический, апологети ческий позитивизм, присущий обоим подходам, отвергает саму возможность различения, сопоставления, а тем более проти-. вопоставления права и законодательства. Выйти из порочного круга антиправового советского ле гизма можно было лишь на основе последовательного юриди ческого (антилегистского) правопонимания. Поэтому для вы яснения и критики неправового характера так называемого "социалистического права" и законодательства, определения путей движения от неправового социализма к правовому строю, к правовому государству и правовому закону принципи ально важное значение имело именно различение права и закона и анализ с этих позиций сложившейся ситуации. В та ком контексте и была выдвинута либертарно-юридическая концепция различения права и закона, обосновывающая понимание права как всеобщей формы и равной нормы (меры) свободы индивидов . Неправовые реалии социализма в сочетании с установкой на продвижение к неправовому коммунизму полностью лишали со ветскую теорию и практику всякой правовой перспективы раз вития, движения к какому-нибудь варианту постсоциалистичес кого права, правового закона и правовой государственности. Либертарная теория правопонимания, напротив, выражала как раз правовую перспективу развития от наличного (непра вового) социализма к будущему правовому строю. Существенный момент либертарного правопонимания со стоит в том, что с позиций такого подхода можно выявить те объективные условия, при которых вообще возможно право. Это же позволяет показать, что для наличия права нужны такие условия, которые объективно несогласуемы с социализ мом и отрицаются им. Именно здесь коренятся определяющие объективные причины отсутствия и невозможности "социали стического права", а не в чьих-то субъективных установках и противодействиях. Тем самым либертарно-юридическая концеп ция содействовала теоретическому обоснованию необходимости выхода за социально-исторические рамки социализма как правоотрицающего переходного строя, уяснению особеннос тей постсоциалистического пути к праву. Интерес к теории различения права и закона, к идее пра вовой свободы и .т.д. заметно усилился (и не только в юридичес кой науке, но и в массовой печати) в условиях перестройки и особенно в 90-е годы, когда стали возможны первые шаги в сторону права и правовой государственности . Вместе с тем во все большей мере становилось ясно, что предстоящие преоб разования — это во многом по своей сути движение от непра вового строя к свободе и праву и что, следовательно, подобные преобразования не стыкуются с произвольными властно-при казными представлениями о праве и их можно осмыслить и осуществить лишь с позиций нового правопонимания, исходя щего из прав и свобод индивидов и ориентированного на утвер ждение и дальнейшее развитие общечеловеческих достижений в сфере общественной и государственно-правовой жизни.
<< | >>
Источник: Нерсесянц В. С.. Общая теория права и государства. 1999

Еще по теме 2. Основные концепции права и государства советского периода:

  1. § 3. СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
  2. 7. Советская юриспруденция: основные политико-правовые концепции
  3. 8. Постсоветская юриспруденция: основные концепции и направления развития
  4. 2. Основные концепции права и государства советского периода
  5. 3. Постсоветская теория права и государства
  6. Глава девятая. ТЕОРИЯ ПРАВА КАК ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА
  7. § 3. СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
  8. § 2. Федеральные источники конституционного права
  9. § 5. Проблема «международных юридических лиц» в международном частном праве
  10. § 3. Советский период организации власти на местах
  11. ГЛАВА Ш МЕЖДУНАРОДНОЕ ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО И ПРОБЛЕМЫ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ УКРАИНЫ
  12. 21.2. Основные положения правового статуса личности в России и в других странах
  13. 2. Основные концепции права и государства советского периода
  14. 3. Постсоветская теория права и государства
- Кодексы Российской Федерации - Юридические энциклопедии - Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административное право (рефераты) - Арбитражный процесс - Банковское право - Бюджетное право - Валютное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Диссертации - Договорное право - Жилищное право - Жилищные вопросы - Земельное право - Избирательное право - Информационное право - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Коммерческое право - Конституционное право зарубежных стран - Конституционное право Российской Федерации - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Международное право - Международное частное право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Основы права - Политология - Право - Право интеллектуальной собственности - Право социального обеспечения - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор - Разное - Римское право - Сам себе адвокат - Семейное право - Следствие - Страховое право - Судебная медицина - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Участникам дорожного движения - Финансовое право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая этика -