<<
>>

3. Естественноправовые концепции

Согласно естественноправовому подходу (юснатурализму), право по своей природе, смыслу, сущности и понятию — это естественное право. Но на вопрос о том, что такое само есте­ственное право, различные естественноправовые концепции дают разные ответы.
Как традиционное, так и "возрожденное" естественное право лишено надлежащей содержательной и понятийной оп­ределенности и общезначимости. Ведь никогда не было, нет и в принципе не может быть какого-то одного-единственного есгественного права, а было и есть множество различных (от­дельных, особенных) естественных прав, точнее говоря — их концепций и версий. Так что под общим наименованием и еди­ным термином "естественное право" подразумеваются различ­ные (по своему содержанию, сущности и понятию) варианты естественного права, различные смыслы, вкладываемые его прошлыми и современными сторонниками и противниками в это устоявшееся и широко используемое собирательное поня­тие. Плюрализм естественноправовых учений отражает, сле­довательно, плюрализм (особенных) естественных прав и их понятий, причем каждое из этих конкурирующих между собой учений претендует на истинность именно своей версии особен­ного естественного права, своего понимания (и понятия) того, что есть естественное право. Но поскольку разные естественноправовые учения (и ле­жащие в их основе разные понятия естественного права) на­ряду с различиями имеют и нечто существенно общее, что, собственно говоря, и позволяет отличать "естественное право" в целом (и естественноправовые концепции) от "позитивного права" (и позитивистских концепций), встает вопрос об универ­сальном определении естественного права, т.е. об определении общего понятия естественного права (в логико-теоретическом, а не в собирательно-техническом значении). А для этого преж­де всего необходимо сформулировать (т.е. реконструировать теоретическую абстракцию естественного права, его основной идеи и принципа - из материала отдельных учений об особен­ных вариантах естественного права) универсальный принцип естественного права, который в концентрированной форме выражает его специфику и суть (а вместе с тем и общее по­нятие).
С точки зрения либертарно-юридической общей теории правопонимания различение естественного права и позитив­ного права (а такое различение — один из существенных мо­ментов искомого общего понятия естественного права) — это частный случай, вариант (хронологически первый, фактичес­ки наиболее распространенный, но в силу своего древнего происхождения архаичный, теоретически недостаточно разви­тый, "нечистый") общей теории различения права и закона. Согласно естественноправовому различению права и закона, право (и присущие или приписываемые ему свойства) объек­тивно в особом смысле — в смысле его естественности, прин­ципиально противополагаемой искусственности и субъектив­ности позитивного права (а вместе с тем — его произвольно­сти и т.д.). Наряду с этим естественноправовое различение естествен­ного права и позитивного права одновременно включает в себя их противоположную ценностную оценку: положительную — естественного права, отрицательную — позитивного права. Из сказанного можно сделать вывод, что обращенное к сфере права принципиальное противопоставление "есте­ственного" "искусственному", соединенное с их противопо­ложной нравственной оценкой, составляет смысл и суть по­нятия естественного права в его различении и соотношении с позитивным правом. Постоянным компонентом этой естественноправовой схемы и вместе с тем смысловой основой традиционных представле­ний о естественном праве (в отличие от изменчивого позитив­ного права) является именно принцип противопоставления в области права "естественного" "искусственному", включаю­щий в себя их ценностную оценку и приоритет "естественного" над "искусственным". Это и есть всеобщий (универсальный) принцип есте­ственного права. В рамках этого принципа "искусственное" уже дано в виде позитивного права, поэтому "естественное" (естественное право) трактуется как предданное (богом, разумом, природой вещей, природой человека и т.д.), предпозитивное (допозитив- ное, надпозитивное) право.
Причем предданность (той или иной безусловно авторитетной, надчеловеческой инстанцией) "есте­ственного" в пространстве и времени мироздания имеет одно­временно онтологическое, гносеологическое и аксиологичес­кое значение: "естественное" (естественное право) изначально, безусловно правильно и нравственно, словом, хорошо, а "ис­кусственное" — плохо и как отклонение от "естественного" (в силу присущих людям ошибок, произвола и т.д.) подлежит вытеснению или исправлению и приведению в соответствие с "естественным". Смысловое содержание универсального принципа есте­ственного права, а вместе с тем и общего понятия естествен­ного права включает в себя следующие моменты. Во-первых, данный принцип, определяя право как сферу своего применения и действия, отрицает правовой смысл прин­ципа позитивного права и утверждает наличие естественного права как собственно права в исходном, безусловном и подлин­ном смысле этого явления и понятия. Во-вторых, этот принцип — в своем противопоставлении естественного и позитивного права — обозначает противопо­ложность двух качественно разных сфер — противоположность "естественного" (включая естественное право) и "искусственно­го" (включая позитивное право). Причем "естественное" (вклю­чая естественное право), согласно такой положительной каче­ственной оценке, — это нечто по своему бытию, смыслу и значению исходное, объективное, безусловное, подлинное, не зависящее от человека, а "искусственное" (включая и позитив­ное право) — нечто вторичное, производное, субъективное, условное, неподлинное, зависящее от человеческого усмотре­ния и в целом негативное по качеству (как уклонение, отрыв и противоположность "естественному"). В-третьих, естественное право (как правовое выражение "естественного") и позитивное право (как правовое выражение "искусственного"), согласно естественноправовому принципу, выступают как взаимосвязанные противоположности (и как подразумевающие друг друга парные категории).
В этом пла­не естественное право — в его соотношении с позитивно дан­ным правом — представляет собой предданное (препозитивное, допозитивное и надпозитивное) право, которому (в силу безус­ловного примата и определяющего характера "естественного" в его соотношении с "искусственным", включая и правовой аспект такого соотношения) должно соответствовать позитив­ное право, чтобы иметь правовой характер. В-четвертых, универсальный естественноправовой прин­цип (и соответственно — универсальное понятие естественного права) — это принцип (и понятие) универсальной модели ес­тественного права, которая выступает как универсальный об­разец для всех отдельных видов естественного права. Обозначаемая универсальным естественноправовым прин­ципом общая модель естественного права (в его различении и соотношении с позитивным правом) является исходно объек­тивной, абсолютной, безусловной ценностной моделью, а не только объяснительной схемой и конструкцией долженствова­ния. Однако конкретное содержание ценностей этой ценност­ной модели (т.е. какие именно конкретные ценности составляют содержание этой модели — справедливость, равенство, досто­инство человека, истина или что-то другое), а вместе с тем и определение конкретной границы (линии раздела) между цен­ностями естественного права и антиценностями позитивного права остаются за рамками универсального естественноправо- вого принципа (и, следовательно, вне общего понятия есте­ственного права). Все эти аспекты, остающиеся за рамками универсально­го естественноправового принципа (а вместе с тем и вне обще­го понятия и общей формы естественного права), относятся к сфере того или иного отдельного (особого) естественного права и зависят, следовательно, от усмотрения автора соответству­ющей концепции этого отдельного естественного права. Отдельное естественное право при этом представляет со­бой частный вариант реализации универсальной модели есте­ственного права, ее воплощение в виде особенного естествен­ного права. Универсальный естественноправовой принцип (и равным образом — универсальное понятие и универсальная модель ес­тественного права) в силу своей абсолютной ценностной приро­ды воплощает собой всеобщую абстракцию ценности, а не ту или иную определенную ценность (например справедливость, равенство, разумность, истинность, достоинство человека и т.д.) или какую-то их определенную совокупность.
Выбор определенной ценности (например справедливости, если брать самый распространенный случай) и содержательная трактовка ее правообразующего смысла (как господства силь­ных — у Фрасимаха и Калликла, как той или иной формы ра­венства — у Платона, Аристотеля, римских юристов и т.д.) осуществляются на уровне отдельной концепции естественно­го права. Если бы, гипотетически говоря, справедливость была уни­версальным принципом естественного права, тогда все другие ценности (равенство, истинность, разумность, свобода, досто­инство человека и т.д.) необходимо было бы трактовать как мо­дификации (формы выражения и проявления) той же самой справедливости, а не как равноценные принципы того же са­мого естественного права, у которого по определению не мо­жет быть двух принципов и двух понятий. Последовательное продвижение в этом гипотетическом направлении привело бы, как об этом свидетельствует изложенная нами либертарно- юридическая общая теория различения права и закона, к пре­одолению самого естественноправового подхода как частного случая (теоретически неразвитого, искаженного исходными ценностными оценками, отягощенного своими архаичными ис­токами и т.д.) такого различения. Резюмируя изложенные положения о специфике и сущ­ности естественного права, можно сформулировать следующее определение общего (универсального) понятия естественного права. Естественное право — это везде и всегда наличное, извне предданное человеку, исходное для данного места и времени право, которое как выражение объективных ценно­стей и требований человеческого бытия является единствен­ным и безусловным первоисточником правового смысла и абсолютным критерием правового характера всех человечес­ких установлений, включая позитивное право и государство. Данное определение подразумевает и охватывает все вер­сии естественного права — как традиционные, так и совре­менные, как представления о вечном и неизменном естествен­ном праве, так и концепции естественного права с меняющимся содержанием, словом, абсолютистские и релятивистские, со­держательные и формальные конструкции естественного пра­ва.
Можно, конечно, памятуя об уже сказанном, сформули­ровать и более краткие дефиниции общего понятия естествен­ного права. Так, можно сказать, что естественное право — это право, извне предданное человеку и приоритетное по отношению к человеческим установлениям. Или: естествен­ное право — это правовая форма выражения первичности и приоритета естественного над искусственным в человеческих отношениях. Типичное и существенное для любого естественноправо- вого подхода различение "естественного" и "искусственного" (с безусловным возвышением первого над вторым) своими корня­ми уходит в архаическое отрицание культуры, недостаткам и опасностям которой (антитрадиционность, новизна, чреватость ошибками и заблуждениями, динамичность, условность, зави­симость от человеческой воли и произвола, постоянная измен­чивость и т.д.) противопоставлялись достоинства традиционно­го, раз навсегда данного человеку природой (т.е. невыдуманного человеком, неискусственного, докультурного) порядка жизни. Эти архаические представления, в которых "естественное" и "искусственное" символизировали соответственно положи­тельное ("хорошее") и отрицательное ("плохое") начала в по­рядке человеческой жизни, были отражением (и остатком) ог­ромной силы естественного притяжения (влияния природы на весь строй социализировавшейся жизни людей) в трудном и долгом процессе выделения и отделения социального от при­родного. Возникновение и становление социума — в его раз­личении и соотношении с природой — не было и не могло быть простым отрывом или прямым переходом от одного к другому. Этот стихийный и опасный путь к неизвестному буду­щему мог и должен был (уже в силу инстинкта самосохране­ния) протекать лишь с преодолением тотального сопротивления уже известного прошлого, испытанного на выживаемость, а потому хорошего и правильного. От добра же, как говорится, добра не ищут. Архаическое противопоставление идеализируемого "ес­тественного" произвольному "искусственному", продиктован­ное потребностями выживания социализируемого (т.е. денату- рализируемого, культуризируемого, "искусственного") челове­ка, тем самым предстает как объективно необходимая форма защиты (своеобразные "сдержки и противовесы" природы про­тив культуры) "естественного" (вне человека и в нем самом) от опасностей и угроз "искусственного". Эти представления, вос­принятые и трансформированные в естественноправовых воз­зрениях, в различных модификациях сопровождают всю исто­рию человечества. Они заметно актуализировались в XX в., когда вновь, но уже на перезрелой стадии цивилизации, все "естественное" (природа и человечество) оказалось перед смер­тельной угрозой со стороны "искусственного" (опасности тота­литаризма, глобальной ядерной и экологической катастрофы и т.д.). Причина живучести и приспособляемости к различным эпохам и ситуациям архаичного по своим истокам естествен- ноправового принципа противопоставления "естественного" и "искусственного" в сфере права кроется в конечном счете в том, что эта противоположность (и вместе с ней диалектика "естественного" и "искусственного") внутренне присуща все­му процессу формирования и развития человечества. Хотя со­держание и конфигурация этих противоположностей (и смысл того, что "естественно", а что "искусственно" в ту или иную эпоху, в том или ином социуме и т.д.) социально-исторически изменяется, однако сама противоположность (как факт и прин­цип) остается. Таким образом, между естественноправовой и реально-ис­торической формами соотношения "естественного" и "искусст­венного" имеется заметное соответствие и сходство, можно сказать определенная изоморфность. Поэтому естественнопра­вовой принцип противопоставления (соотношения и т.д.) "есте­ственного" и "искусственного" затрагивает противоречивую суть человеческого бытия и цивилизации, по-своему выража­ет одно из существенных противоречий в развитии человече­ства. Этим, кстати говоря, обусловлен тот значительный вклад, который естественноправовая мысль (с характерной для нее разработкой проблем права в глобальном контексте человечес­кого бытия в мире, назначения и судеб человечества и т.д.) внесла в становление и развитие не только юриспруденции, но также социальной философии и философии истории. Процессы "возрождения" и модернизации естественно­го права в XX в. вновь продемонстрировали большой обновлен­ческий потенциал естественноправового подхода. Одним из важных (в социально-политическом и идейно-ми- ровоззренческом отношениях) направлений такого обновления естественного права, во многом содействовавшего его после­военному "ренессансу", стала антитоталитарная переинтерп­ретация естественноправовых идей и ценностей. Ведущая роль представителей естественного права в правовой критике тоталитаризма и тоталитарного законодательства, активная разработка с таких антитоталитаристских (во многом — с ли­берально-демократических) позиций проблем естественных и неотчуждаемых прав и свобод человека, ценности права, дос­тоинства личности, правового государства и т.д. заметно под­няли престиж естественноправовой идеологии в широком обще­ственном мнении послевоенной Европы, усилили ее теоретичес­кие позиции и практическое влияние во многих сферах поли­тической и правовой жизни (конституционное и текущее законодательство, правоприменительный процесс, правосудие и т.д.). В целом для "возрожденного" естественного права харак­терен заметный поворот к реальным и конкретным аспектам правовой практики, свидетельствующий о чуткости естествен­ноправовой мысли к актуальным проблемам действительности и способности предложить свои ответы и решения, в которых традиционная ориентация на апробированные ценности гибко сочетается с новейшими веяниями, ожиданиями и тенденция­ми, с духом времени. В этом плане сформулированная неокантианцем Р. Штам- млером концепция "естественного права с меняющимся содер­жанием" была конгениальна двойственной традиционалистско- обновленческой (охранительно-критической, архаично-модерни- стской, консервативно-прогрессистской) ориентации естествен­ноправовой мысли с ее глубинными представлениями о развитии как постоянном процессе (и человеческом призвании и долге) актуализации вечного и неизменного в этом преходя­щем и изменчивом мире. Концепция "естественного права с меняющимся содержа­нием" (непосредственно и в различных последующих вариаци­ях) содействовала существенной методологической, гносеологи­ческой и общетеоретической модернизации естественноправо­вого подхода в XX в., особенно во второй его половине. Заметный вклад в послевоенный "ренессанс" естественно- правовых идей внес и другой влиятельный неокантианец — из­вестный немецкий юрист Г. Радбрух. Право (в его различении и соотношении с законом) у него представлено в понятии ''идея права", "надзаконное право", а не посредством понятия "ес­тественное право", как у некоторых других кантианцев. Но его философско-правовая критика юридического позитивизма и на­стойчивые призывы к восстановлению в юриспруденции кон­цепций "надзаконного права" существенно содействовали пос­левоенному "ренессансу" естественного права в Западной Ев­ропе. В этом плане особую роль сыграла работа Радбруха "За­конное неправо и надзаконное право" (1946), которая вызвала широкую дискуссию в ФРГ и ряде других стран, способство­вала консолидации идей и усилий всех тогдашних противников юридического позитивизма и дала заметный толчок активиза­ции естественноправовых исследований. Юридический позитивизм, подчеркивал Радбрух в этой своей работе, ответствен за извращение права при национал- социализме, так как он "своим убеждением "закон есть закон обезоружил немецких юристов перед лицом законов с произ­вольным и преступным содержанием"[10]. Трактовка юридическим позитивизмом власти как центрального критерия действитель­ности права означала готовность юристов к слепому послуша­нию в отношении всех законодательно оформленных установ­лений власти. Правовая наука тем самым капитулировала пе­ред фактичностью любой, в том числе и тоталитарной, влас- Такому подходу Радбрух противопоставляет неокантианс­кую трактовку справедливости как элемента идеи права и сущ­ности понятия права. "Так как справедливость, — писал Рад­брух, — указывает нам именно на то, чтобы обходиться так: "равное равно, неравное неравно", но ничего не говорит нам о точке зрения, по которой ее следует охарактеризовать как равное или неравное, она определяет лишь отношение, но не способ обхождения"[11]. Отличие права от "законного неправа" он определяет следующим образом: "Установление, которому не присуща воля к тому, чтобы обходиться так: "равное равно, неравное неравно", может быть позитивным, может быть це­лесообразным, даже необходимым и поэтому также и абсолют­но законно признанным, но ему должно быть отказано в име­ни право, так как право есть лишь то, что по меньшей мере имеет своей целью служить справедливости"[12]. Позитивное право, которое расходится со справедливос­тью, не является действительным правом, поэтому ему, со­гласно Радбруху, надо отказать в послушании. "Если зако­ны, подчеркивал он, — сознательно отрицают волю к спра­ведливости, например произвольно отказываются от гарантий прав человека, то такие законы не имеют действия, народ не обязан к послушанию им, и юристам тоже надо найти муже­ство отрицать их правовой характер"[13]. Для "обновления права" и возрождения юридической на­уки, подчеркивал Радбрух, необходимо вернуться к идее над- законного (надзаконодательного) права. "Юридическая на­ука, — писал он в работе "Обновление права", — должна вновь вспомнить о тысячелетней мудрости античности, хрис­тианского средневековья и эпохи Просвещения, о том, что есть более высокое право, чем закон, — естественное право, божественное право, разумное право, короче говоря, надза- конное право, согласно которому неправо остается неправом, даже если его отлить в форму закона"[14]. Эта идея "надзаконного права" как отрицание юридичес­кого позитивизма для многих была идентична признанию есте­ственного права и существенно содействовала расширению круга сторонников его "возрождения". В аксиологической плоскости естественное право (и тра­диционное, и "возрожденное") трактуется его сторонниками как воплощение объективных свойств и ценностей "настояще­го" права, как должный образец, цель и критерий для оцен­ки позитивного права и соответствующей правоустанавлива­ющей власти (законодателя, государства в целом), для опре­деления их естественноправовой значимости, ценности. При этом естественное право понимается как уже по своей приро­де нравственное (религиозное, моральное и т.д.) явление и исходно наделяется соответствующей абсолютной ценностью. В понятие естественного права, таким образом, наряду с теми или иными объективными свойствами права (принципом равенства людей, их свободы и т.д., которые, правда, тракту­ются не формально-юридически, а фактически-содержатель­но) включаются и различные моральные (религиозные, нрав­ственные) характеристики. В результате такого смешения права и морали (религии и т.д.) естественное право предста­ет как симбиоз различных социальных норм, как некий ценно­стно-содержательный, нравственно-правовой (или морально- правовой, религиозно-правовой) комплекс, с позиций которо­го выносится то или иное (как правило негативное) ценност­ное суждение о позитивном праве и позитивном законодателе (государственной власти). При таком подходе позитивное право и государство оце­ниваются (в ценностном плане) не столько с точки зрения соб­ственно правового критерия (тех объективных правовых свойств, которые присутствуют в соответствующей концепции естественного права), сколько по существу с этических пози­ций, с точки зрения представлений автора данной концепции о нравственной (моральной, религиозной и т.д.) природе и нравственном содержании настоящего права. Совокупность по­добных нравственно-правовых свойств и содержательных ха­рактеристик естественного права в обобщенном виде тракту­ется при этом как выражение всеобщей и абсолютной (также и в аксиологическом плане) справедливости естественного пра­ва, которой должны соответствовать позитивное право и дея­тельность государства в целом. Понятие естественноправовой справедливости наполняется при таком подходе определенным, особым для каждой концеп­ции фактически-материальным и, следовательно, ограничен­ным и частным нравственным (или смешанным нравственно- правовым) содержанием. Иначе говоря, здесь мы имеем дело с материально-содержательной, фактически-содержательной (т.е. на уровне эмпирических явлений и фактического содержа­ния), а не с формально-содержательной, формально-логичес­кой (на уровне теоретических абстракций принципов, норм и форм долженствования) трактовкой понятия и смысла справед­ливости и права в целом. в сипу такого совмещения (и смешения) в естествен­ноправовой (и в любой нравственно и вообще фактически-со­держательно трактуемой) справедливости формальных и содер­жательных (материальных, фактических) компонентов она — по определению — не является принципом в специальном смысле этого понятия как теоретической категории и формаль­ного предмета. Поэтому различные естественноправовые кон­цепции справедливости — вопреки их претензиям на нрав­ственную (или смешанную нравственно-правовую) всеобщность и абсолютную ценность — на самом деле имеют относительную ценность и выражают релятивистские представления о нрав­ственности вообще и нравственных ценностях права в частности. Таким образом, в рамках естественноправового подхода, включая сферы юридической онтологии и аксиологии, смеше­ние права и морали (нравственности, религии и т.д.) сочета­ется и усугубляется смешением формального и фактическо­го, должного и сущего, нормы и фактического содержания, идеального и материального, принципа и эмпирического яв­ления. При этом трактовка понятия права и правовой ценнос­ти закона (позитивного права) и государства подменяется их нравственной (моральной, религиозной) оценкой с позиций того или иного (неизбежно релятивного, частного, особенного) нрав­ственного или смешанного нравственно-правового представле­ния о смысле естественного права. Подобные представления в наиболее концентрированном виде представлены в конструк­циях естественноправовой справедливости как выражения нравственных или нравственно-правовых начал, свойств и цен­ностей "подлинного" права. Эти недостатки, разумеется, не умаляют такие несомнен­ные заслуги и достижения естественноправового подхода в области правовой теории и практики, как постановка и раз­работка проблем юридической аксиологии (в тесной связи с вопросами юридической онтологии и гносеологии), идей свободы и равенства людей, естественноправовой справедливости, при­рожденных и неотчуждаемых прав человека, господства пра­ва, правового ограничения власти, правового государства и т.д. Что же касается отмеченных недостатков естественнопра­вового подхода, то они присущи не только концепциям тради­ционного и современного юснатурализма, но и различным соб­ственно философским учениям о праве прошлого и современ­ности, которые в своем правопонимании так или иначе исхо­дят из идей и конструкций естественного права. В этой связи можно назвать учения Канта, Гегеля, B.C. Соловьева, Р. Мар- чича и других представителей морально-нравственного учения о праве, в которых содержатся трактовки права как "нрав­ственного минимума", части морального порядка, выражения нравственной (моральной, религиозной) справедливости и т.д. Так, в моральном учении Канта о праве, находящемся еще под заметным влиянием естественноправовых представле­ний, речь идет именно о моральной, а не о правовой ценно­сти позитивного права и государства. Сама идея республиканиз­ма (этой кантовской версии правового государства) обосновы­вается Кантом как максима морального сознания, как требова­ние морального категорического императива. Нравственная трактовка права и государства содержится и в философии права Гегеля, которая мыслилась им как пос­ледовательная философская разработка естественного права. При этом примечательно, что мораль трактуется Гегелем как некое особенное право, а позитивное право ("право как за­кон") и государство относятся им к сфере нравственности, т.е. рассматриваются как нравственные явления, как формы объективации нравственной идеи[15]. Три раздела "Философии права" Гегеля посвящены соответственно абстрактному праву, моральности и нравственности. Причем свою трактовку нрав­ственности, включая позитивное право и государство, Гегель характеризует как "этическое учение об обязанностях, т.е. такое, как оно объективно есть, а не такое, как оно якобы содержится в пустом принципе моральной субъективности, который ничего не определяет"[16]. В конечном счете Гегель характеризует государство и по­зитивное право, соответствующие понятию права (представля­ющие собой формы объективации понятия права), как действи­тельность нравственной идеи. В естественноправовых концепциях основные теоретико- познавательные усилия направлены на утверждение той или иной версии естественного права в его разрыве и противосто­янии (в качестве "подлинного" права) действующему позитив­ному праву. При таком подходе вне поля зрения остаются сама идея правового закона (как мы ее понимаем и трактуем с позиций либертарного правопонимания и общей теории различения пра­ва и закона) и в целом аспекты взаимосвязи естественного и позитивного права, проблемы приведения действующего права в соответствие с положениями и требованиями естественного права и т.д. В этом смысле можно сказать, что представите­лей юснатурализма интересует не столько действующее пра­во и эмпирически существующее государство, их совершен­ствование в соответствии с требованиями естественного права, сколько само естественное право и его утверждение в каче­стве исходно данного природой (божественной, космической, физической, человеческой и т.д.) "истинного права", которое, по такой логике, также и действует естественно. Отсюда и присущее юснатурализму представление о двух одновременно и параллельно действующих и конкурирующих между собой системах права — подлинного, истинного, есте­ственного права и ненодлинного, неистинного, официального (позитивного) права. Этот дуализм и параллелизм двух одновременно действу­ющих (хотя, конечно, действующих по-разному) систем пра­ва лишь отчасти преодолевается в тех философско-правовых концепциях, которые в целом остаются в рамках естественно- правовых представлений, но под естественным правом имеют в виду идею права, философское понятие нрава, "правильное право" и т.д. Правда, и в этих философских концепциях хотя идея права не выступает в качестве действующего права, как в традиционном юснатурализме, но и не доводится до понятия правового закона (правовой концепции и конструкции действу­ющего позитивного права) и соответствующего правового по­нятия государства. С учетом недостатков естественноправовой трактовки по­нятия права следует признать правомерность ряда критичес­ких положений, высказанных представителями легизма в адрес естественноправовой доктрины. Речь идет о таких не­достатках, как смешение права и морали, формального и фак­тического при трактовке естественного права, абсолютизация относительных нравственных ценностей, которым должно со­ответствовать позитивное право и государство и т.д. Наиболее последовательной в этом плане является кель- зеновская критика естественного права[17]. Важнейшей функци­ей "естественноправового учения как учения о справедливос­ти", согласно Кельзену, является "этико-иолитическая функ­ция", т.е. ценностное (морально-политическое) оправдание или осуждение позитивного права. В этой связи Кельзен, отстаи­вая чистоту правоведения, обоснованно критиковал смешение сторонниками естественноправовых учений права с моралью и иными социальными нормами и их требования о моральности права, нравственном содержании права и т.д. Однако эти сами по себе верные положения сочетаются у Кельзена с традиционными позитивистскими представлениями о том, что "справедливость есть требование морали"[18] и поэтому от позитивного права нельзя требовать, чтобы оно было справедли­вым, что у права может быть любое произвольное содержание.
<< | >>
Источник: Нерсесянц В. С.. Общая теория права и государства : учебник / В. С. Нер­сесянц. — М. : Норма : ИНФРА-М,. — 560 с.. 2012

Еще по теме 3. Естественноправовые концепции:

  1. 12. Концепции возрожденного естественного права
  2. 8. Постсоветская юриспруденция: основные концепции и направления развития
  3. 1. Типология правопонимания и понимания государства
  4. 2. Естественноправовые концепции
  5. 3. Либертарно-юридическая концепция
  6. 1.Основные концепции происхождения и сущности права и государства
  7. 4. Естественноправовые концепции общественного договора
  8. 3. Концепции Нового и Новейшего времени
  9. 2. Легистские (позитивистские) концепции
  10. 3. Естественноправовые концепции
  11. 4. Либертарно-юридическая концепция
  12. 2. Мифологические и религиозные концепции
  13. 5. Естественноправовые концепции общественного договора
  14. 3. Концепции Нового и Новейшего времени
  15. 2. Концепции происхождения права и государства
- Кодексы Российской Федерации - Юридические энциклопедии - Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административное право (рефераты) - Арбитражный процесс - Банковское право - Бюджетное право - Валютное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Диссертации - Договорное право - Жилищное право - Жилищные вопросы - Земельное право - Избирательное право - Информационное право - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Коммерческое право - Конституционное право зарубежных стран - Конституционное право Российской Федерации - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Международное право - Международное частное право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Основы права - Политология - Право - Право интеллектуальной собственности - Право социального обеспечения - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор - Разное - Римское право - Сам себе адвокат - Семейное право - Следствие - Страховое право - Судебная медицина - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Участникам дорожного движения - Финансовое право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая этика -